時間:2023-03-20 16:25:07
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Inwantstheabstract:Thegovernmentprocurementraisesthefinancialfundsuseefficiency,reducesthewaste,suppressesthecorrupteffectiveway,butthepresentourcountrydidnothavetheunificationlegaladjustment,causesthegovernmentprocurementtolacktheunificationthelegalbasis.Thisarticlemainlyproposedtwoviewsonthegovernmentprocurementlegalregime''''sconstruction:First,establishmentgovernmentprocurementfundamentallaw;second,perfectgovernmentprocurementnecessarymethod.
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一、政府采購法律制度亟待建立
政府采購是當今世界各國政府管理社會經濟生活的一種重要手段,它是指各級政府及其所屬部門和機構,為了開展日常財務活動或為公眾提供服務的需要,在財政的監(jiān)督下,以法定的手段、方法和程序,從市場上購買商品、服務和工程的行為。由于我國正處于市場經濟發(fā)展的初期,人們對政府采購的認識不夠全面、深入,使在國內、國際市場上都具有相當規(guī)模的我國政府采購,缺乏完善、統(tǒng)一的法律制度規(guī)范。近幾年來,隨著人們認識的提高,在一些地方和部門開始制定地方性法規(guī)和部門規(guī)章來規(guī)范政府采購行為,確實解決了一些問題。但由于政出多門,沒有進行統(tǒng)一的論證和科學的制度設計,條塊分割情況十分嚴重,政府采購仍處于較混亂的狀態(tài)。因此,有必要建立統(tǒng)一的政府采購法律制度。
(一)建立政府采購法律制度是規(guī)范政府采購行為的需要
在我國不同地區(qū)和部門頒布的政府采購法律文件中,對政府采購的界定、政府采購主體、政府采購包括的內容、管理政府采購的機構等都規(guī)定的不盡相同。如對政府采購管理機構的規(guī)定,財政部規(guī)定:“財政部負責全國政府采購的管理和監(jiān)督工作”。北京市規(guī)定:“市財政局負責政府采購工作的管理、監(jiān)督和指導,市財政局所屬北京市政府采購辦公室負責政府采購的日常事務性工作”。上海市規(guī)定:“上海市政府采購委員會是本市政府采購的領導機構,負責制定政府采購政策、審議政府采購目錄、協(xié)調政府采購的日常管理工作。采購委員會設立政府采購管理辦公室。政府采購管理辦公室設在市財政局,負責政府采購的日常工作。”在其它方面,也存在同樣的差異,因此導致了管理上的混亂和采購上的不規(guī)范。建立政府采購法律制度,可以克服上述弊端,統(tǒng)一規(guī)范政府采購行為。
(二)建立政府采購法律制度是有效防止腐敗現象發(fā)生的需要
在日常工作中,不僅每一級政府都會參與物資和勞務的采購,而且數量可觀,金額巨大。但許多官員或一般公眾對采購程序卻知之甚少,這就給采購人員使用種種方式來操縱結果提供了可能。廠商為了銷售常常采取各種利誘手段誘使采購者購買質低價高的商品,導致腐敗現象發(fā)生。建立政府采購法律制度,規(guī)范政府采購行為,增強政府采購的公開、公平和公正性,使政府采購過程處于公眾的監(jiān)督之下。同時,在政府采購立法中增加懲罰欺詐行為和行賄受賄的條款,可以對腐敗現象進行有效防治,從而促進政府采購過程的廉潔。
(三)建立政府采購法律制度是有效利用財政資金的需要
由于缺乏統(tǒng)一、完備的政府采購法律制度,各級政府的財政支出各自為政,環(huán)節(jié)多,單價高,采購方式不規(guī)范、不透明,導致盲目采購、重復采購等浪費現象依然存在。據有關專家對政府采購試點地區(qū)招標采購的情況分析,節(jié)約率普遍在10%-15%以上,部分項目達到30%-50%。對于滾存赤字已達千億元的我國財政來說,實行政府采購無疑是一項利國利民的改革,但是由于缺乏統(tǒng)一的法律規(guī)范,很難達到上述效果。盡管在一些地方和部門已頒布實施有關規(guī)定,但由于其效力低,內容差異大,也難以發(fā)揮其應有的效果。
二、政府采購法律制度的基本原則
(一)堅持“三公”原則
“三公”原則就是公開、公平、公正原則。公開原則是世界各國管理公共支出的一個共同原則,因為政府采購合同是采購機關使用納稅人稅款和其它公共專項投資簽訂的買賣合同,在采購中必須對納稅人以及社會公眾負責。因此,要求政府采購依據的法律、政策、采購項目、合同條件、投標人資格預審和評價投標的標準等都必須對社會公開,以便公眾和檢察、監(jiān)督機構進行審查、監(jiān)督。公平原則是指所有參加競爭的投標商都能獲得平等的競爭機會并受到同等待遇。也就是說,對所有參加投標的供應商、承包商、服務提供商等,應一視同仁,不得采取歧視性的政策,但為發(fā)展本國經濟,推進國內就業(yè)而歧視外國競爭者的情況除外。因為只有在公平的基礎上才能發(fā)揮競爭的作用,才能保證提供物美價廉的商品和優(yōu)質的服務。公正原則是指評標過程中應客觀公正,防止權錢交易等腐敗現象的發(fā)生,以真正發(fā)揮市場機制在政府支出管理中的重要作用,實現政府與市場在支出管理領域的最佳結合。(二)堅持效率原則
效率原則也是各國常見的采購原則。效率包括經濟效率和管理效率兩個方面,經濟效率要求政府在采購過程中,能大幅度的節(jié)約開支,強化預算約束,有效提高資金使用效率,實現市場機制與財政政策的最佳結合。管理效率原則要求政府經常公布招標信息,減少中間環(huán)節(jié),及時購買物美價廉的商品和勞務,使財政管理從價值形態(tài)延伸到實物形態(tài),規(guī)范支出管理,提高支出效能。
(三)堅持競爭性原則
世界各國都將競爭性原則作為政府采購法律制度的一項重要原則。政府采購的目標主要是通過促進供應商、承包商和服務提供商之間最大程度的競爭來實現的,通過賣方之間的競爭,一方面可以促使投標人提供更好的商品、服務和技術等,并且設法降低產品成本和投標報價,從而促進整個社會勞動生產率的提高;另一方面可以形成政府采購的買方市場,從而使用戶能以較低價格采購到質量較高的商品,實現政府采購高效率的目標。
(四)堅持合理保護民族工業(yè)原則對本國政府采購市場的適度放開并有效保護是國際通行的做法。目前為止,只有參加了世界貿易組織的《政府采購協(xié)議》的成員國,才按照協(xié)議的要求開放國內政府采購市場,大多數國家還只是在本國范圍內進行競爭,以保護民族工業(yè)。如美國政府采購制度的一項重要原則就是國內產品優(yōu)先原則,日本和其它國家對開放政府采購市場都采取了不同程度的限制措施。作為發(fā)展中國家的我國更應該通過法律手段,有效地保護國內的政府采購市場,適當限制外國產品的數量(尤其是電子、汽車等幼稚產品),以促進民族工業(yè)的發(fā)展。
三、政府采購需要建立統(tǒng)一的法律制度
政府采購法律制度是政府采購制度的法律體現和重要依托,對政府采購進行法制化管理是對政府采購進行有效管理的主要方式。隨著國際貿易一體化的發(fā)展,一些國家和區(qū)域組織已經制定了一系列政府采購規(guī)則,如世界貿易組織制定的《政府采購協(xié)議》、歐盟制定的《關于貨物、工程及服務采購的示范法》、世界銀行實施的《國際復興開發(fā)銀行貸款和國際開發(fā)協(xié)會貸款采購指南》等。我國由于長期實行計劃經濟體制,對政府采購的認識不足,直到20世紀90年代中期以來,有些地方和部門才開始規(guī)范政府采購活動,但至今沒有全國性的、統(tǒng)一的、專門的政府采購法律法規(guī)。在相當長一段時間的政府采購實務中,采購部門都是根據不同的采購行為,適用不同行政部門的規(guī)章、辦法、規(guī)定和條例等。隨著市場經濟的不斷完善和深入發(fā)展,政府采購活動急需進一步規(guī)范,要求健全政府采購的統(tǒng)一法律制度。
首先,政府采購基本法是政府采購法律制度中最重要的內容,是政府采購的最主要依據。具體內容應包括:總則、采購方式及程序、監(jiān)督、履約、糾紛的解決、法律責任和附則等內容。總則部分應明確規(guī)定本法的宗旨、適用范圍、政府采購的基本原則、政府采購的主要管理部門及其職責。采購方式及程序部分應規(guī)定采購的主要方式、其它方式及其程序。主要方式應采取招標投標方式,因為這種方式能夠充分體現公開、公平、公正原則,招標投標是一種有組織的、公開的、規(guī)范的競爭。監(jiān)督部分應規(guī)定質疑和投訴,主要內容是作為公眾、檢察、監(jiān)督機構有權對采購項目、合同條件、投標人資格、評標標準、采購從業(yè)人員資格、采購管理和經辦人員行為規(guī)范等提出質疑和投訴,以充分體現公開原則,節(jié)約財政資金。履約部分主要規(guī)定采購人員代表政府和投標人訂立合同后,簽約雙方應如何履行合同,履行的原則、規(guī)則等。糾紛的解決主要是規(guī)定在履約過程中發(fā)生糾紛后,是訴訟還是仲裁解決,或是采取一般合同糾紛的解決方式———或裁或審。法律責任部分既應包括招標投標中的法律責任,又應該包括履約過程中的法律責任;既應規(guī)定招標方的責任,又應規(guī)定投標方的責任;既應規(guī)定單位的責任,又應規(guī)定直接責任人員和負直接責任的主管人員的責任。
其次,政府采購法律制度是一個完整的體系,即除了政府采購基本法外,還應有與之相配套的招標投標法、合同法、產品質量法、反不正當競爭法、有關政府采購的部門規(guī)章、地方性法規(guī)及地方政府規(guī)章等。
招標投標是政府采購中最富有競爭的一種采購方式,能給采購者帶來價格低、質量高的工程、貨物和服務,有利于節(jié)約國有資金,提高采購質量?!吨腥A人民共和國招標投標法》已于2000年1月1日起實施,這部法律是我國第一部關于政府采購方面的專門法律,特別是從事政府采購的主要方式有了法律依據,是政府采購法律體系中不可缺少的配套法律。
產品質量是政府采購質量的重要標志。被采購產品質量過硬,被采購服務優(yōu)質上乘,被采購方信譽可靠,才能實現政府采購的經濟、高效目標,才能達到節(jié)約財政開支,合理利用財政資金的目的。因此,產品質量法也應是政府采購法律體系的一個重要組成部分。
政府采購是政府影響國民經濟的一種強有力的宏觀調控手段。建立規(guī)范的政府采購制度是規(guī)范政府采購行為,保障我國經濟健康發(fā)展的需要。我國在建立市場經濟體制的過程中,要從自身實際出發(fā),借鑒國外經驗,并根據國際慣例,建立適合我國國情的政府采購制度。
一、政府采購法律制度亟待建立
政府采購是當今世界各國政府管理社會經濟生活的一種重要手段,它是指各級政府及其所屬部門和機構,為了開展日常財務活動或為公眾提供服務的需要,在財政的監(jiān)督下,以法定的手段、方法和程序,從市場上購買商品、服務和工程的行為。由于我國正處于市場經濟發(fā)展的初期。人們對政府采購的認識不夠全面、深入,使在國內、國際市場上都具有相當規(guī)模的我國政府采購,缺乏完善、統(tǒng)一的法律制度規(guī)范。
在我國不同地區(qū)和部門頒布的政府采購法律文件中。對政府采購的界定、政府采購主體、政府采購包括的內容、管理政府采購的機構等都規(guī)定的不盡相同。在其它方面,也存在同樣的差異,因此導致了管理上的混亂和采購上的不規(guī)范。建立政府采購法律制度,可以克服上述弊端,統(tǒng)一規(guī)范政府采購行為。
由于缺乏統(tǒng)一、完備的政府采購法律制度。各級政府的財政支出各自為政,環(huán)節(jié)多,單價高,采購方式不規(guī)范、不透明,導致盲目采購、重復采購等浪費現象依然存在。盡管在一些地方和部門已頒布實施有關規(guī)定,但由于其效力低,內容差異大,也難以發(fā)揮其應有的效果。
二、政府采購法律制度的基本原則
“三公”原則就是公開、公平、公正原則。公開原則是世界各國管理公共支出的一個共同原則,因為政府采購合同是采購機關使用納稅人稅款和其它公共專項投資簽訂的買賣合同。在采購中必須對納稅人以及社會公眾負責。因此。要求政府采購依據的法律、政策、采購項目、合同條件、投標人資格預審和評價投標的標準等都必須對社會公開,以便公眾和檢察、監(jiān)督機構進行審查、監(jiān)督。
效率原則也是各國常見的采購原則。效率包括經濟效率和管理效率兩個方面,經濟效率要求政府在采購過程中,能大幅度的節(jié)約開支,強化預算約束。有效提高資金使用效率,實現市場機制與財政政策的最佳結合。
三、政府采購法律制度的功效
政府采購是政府與供應商之間進行的交易。由于政府是市場中的最大消費者。而且政府采購遵循公開、公平、公正的原則,在競標過程中執(zhí)行嚴密、透明的“優(yōu)勝劣汰”機制。所有這些都會調動供應商參與政府采購的積極性,而且能夠促使供應商不斷提高產品質量、降低生產成本或者改善售后服務。以使自己能夠贏得政府這一最大的消費者。所以,供應商競爭能力的提高叉能夠帶動整個國內市場經濟的繁榮昌盛。
四、政府采購法律制度的作用
1.提高供應商的競爭能力
政府采購的方式很多,有公開招標、兩階段招標、尋價采購、單一來源采購等多種方式,其中公開招標是運用最多的一種方式。但不論是采取哪種方式,在政府采購的過程中都要遵循競爭性的原則。通過公開招標采購,政府可以邀請到很多的供應商、承包商或勞務供應者來競標,形成一種有利于政府的買方市場,從而使政府能夠獲得比較價格利益和更優(yōu)質的產品或服務。因此。各供應商必須不斷地提高自己的競爭能力,從而在眾多的供應商中嶄露頭角,被政府“相中”。
2.給整個市場經濟注入活力
政府采購必須遵循公平、公開、公正的原則,這三條原則可以維護供應商的利益,極大地調動供應商的參與熱情,為社會主義市場經濟注入新的活力,并帶動整個市場經濟的繁榮。
首先,政府采購遵循公平原則。具體來說,這包括三個方面:一是競爭主體準人的公平性,即允許所有有興趣的供應商均可參加投標;二是競爭規(guī)則的公平性,即資格預審和評標的標準要一致;三是供應商獲取信息的公平性,即所有參與投標的供應商都應平等地從政府那里獲得完全信息。
其次,政府采購遵循公開原則。這一原則主要是通過嚴密的政府采購法律、法規(guī)來體現的。由于政府采購的批量大,對經濟的影響也大,所以采購活動的程序、過程一定要體現透明、公平的原則。公開的采購程序一方面具有可預測性,使投標供應商可以計算出他們參加采購活動的代價和風險。從而提出最有利的競爭價格:另一方面可以最大限度地避免“內部交易”或“黑箱操作”,從而增強潛在投標商參與采購并中標的信心。
再次,政府采購遵循公正原則。其核心是“標準的統(tǒng)一”。該原則要求采購部門給予所有的供應商相同的待遇。而不應該存在歧視性。它是提高供應商廣泛參與政府采購活動的有效保證。
3.有助于我國產品打入國際市場
這可以從兩個方面進行解釋:一是由于國內政府采購市場的不斷完善,調動了國內供應商的參與積極性,并促進其競爭能力的提高,這種競爭能力的提高有可能使這些供應商步人國際市場;二是從政府采購市場開放的對等性來看,我們可以充分利用雙邊或多邊條約的優(yōu)惠待遇參與國際競爭,使供應商能夠在國際市場上得到更多錘煉的機會,提高國際競爭實力。
從長遠看,經濟全球化、一體化的趨勢不可阻擋,政府采購市場的開放也是必然趨勢。雖然我國沒有正式聲明開放政府采購市場,實際上國外供應商早已進入我國政府采購市場。我國政府機關采購商品或服務的領域也早已延伸到國外。
4.有效防治腐敗
首先,政府采購制度,能克服以往分散購買的弊端。可有效地防范公共采購領域的腐敗。政府采購,不僅是一種簡單的消費行為。而且是一種制度。在這種制度下,各種支出納入統(tǒng)一賬戶,受到財政部門全方位監(jiān)督。它的主要實現形式是招標。這一方式以公平、公正、公開為基礎,通過招標廣告,公開采購信息,使有能力的企業(yè),都有機會參與競爭。
近年來隨著我國改革開放的步步深入,各商業(yè)銀行日益重視個人理財業(yè)務的發(fā)展,監(jiān)管當局也對個人理財產品的創(chuàng)新和風險控制給予了高度關注。自2005年以來。監(jiān)管機構了多個專門規(guī)范個人理財業(yè)務及其風險的規(guī)范性文件,如中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會的《商業(yè)銀行個人理財業(yè)務管理暫行辦法》(以下簡稱《暫行辦法》)和《商業(yè)銀行個人理財業(yè)務風險管理指引》(以下簡稱《指引》),中國人民銀行、中國銀監(jiān)會、國家外匯管理局的《關于<商業(yè)銀行開辦代客境外理財業(yè)務管理暫行辦法>的通知》,中國銀監(jiān)會辦公廳的《關于商業(yè)銀行開展個人理財業(yè)務風險提示的通知》和《關于商業(yè)銀行開展代客境外理財業(yè)務有關問題的通知》等。這些規(guī)范性文件的出臺使我國商業(yè)銀行個人理財業(yè)務有了比較清晰的規(guī)范依據和保障。
2商業(yè)銀行個人理財法律關系性質界定的法律障礙
2、1金融分業(yè)經營體制卞商業(yè)銀行法格局對商業(yè)銀行理財的制約
1993年以來,我國金融業(yè)一直實行商業(yè)銀行、保險公司、證券公司等金融機構分業(yè)經營、分業(yè)管理的政策體制。雖雖然我國現行法律對混業(yè)經營已顯現出認可的趨向,但實際上仍然實行分業(yè)經營、分業(yè)監(jiān)管的政策,商業(yè)銀行不得開展證券、保險等金融業(yè)務。在這種體制下,商業(yè)銀行不能全面涉足證券、保險、信托等業(yè)務,只能部分、代銷部分證券、保險、基金等產品。這就使得銀行個人理財服務只能停留在信息服務、咨詢建議、方案設計等較低層面上,并導致銀行根據客戶的具體情況為其量身打造來源:()有效的投資組合,客戶進行投資計劃的實施,這些高層次的個人理財服務更是無從談起,個人理財業(yè)務保值增值的功能大大降低,產品附加值低并且銀行利潤空間有限,使得銀行個人理財對部分客戶難以形成吸引力。
2、2商業(yè)銀行個人理財法律關系定位模糊
《暫行辦法》第27條的規(guī)定,商業(yè)銀行銷售理財計劃匯集的理財資金,應按照理財合同約定管理和使用。國內銀行最近開發(fā)的一些理財產品的投資標的越來越復雜多樣,尤其是一些與股票指數、利率、匯率、期貨指數、美元信用、特定股票價格等掛鉤的理財產品。這種趨向使得人們無法從產品的名稱去清晰地把握具體投資標的物,客戶在簽署認購協(xié)議后也難以準確地知悉自己資金的最終去向。另外,對于與股票指數、期貨指數以及實物價格指數掛鉤的理財產品。由于銀行直接投資這些領域有關產品的法律限制因素的存在。不少理財產品對于銀行與客戶之間的關系定位不準確、不清晰,也就是說銀行與客戶之問到底是委托關系還是買賣關系具有一定的不確定性。實踐中,銀行與客戶之間簽署的協(xié)議通常是“認購協(xié)議”或“認購書”而不是“委托協(xié)議”。盡管協(xié)議使用了“認購”的表述,但雙方建立的卻不是買賣關系,也不是一般的債權債務關系。實際上,對于這種協(xié)議不僅法律和行政法規(guī)沒有明確,而且監(jiān)管規(guī)章及規(guī)范性文件也沒有規(guī)范,更沒有直接的司法解釋。然而,當銀行和客戶不得不直面因這種協(xié)議的模糊性而可能引發(fā)的法律糾紛,法律性質的不確定性,必然給銀行與客戶預見其行為的法律后果帶來很大的不確定性。
2、3理財產品民事法律責任難以確定
不同法律關系的定位直接關系到各方權利義務的安排。根據《暫行辦法》規(guī)定,商業(yè)銀行是個人理財業(yè)務受托人,接受理財服務者則是委托人,并沒有規(guī)定委托人與受托人之間是委托關系還是信托關系,法律關系定位模糊。從深層次的法律關系來看,這種模糊性可能導致:一方面當銀行破產時,理財產品認購人(客戶)的權利難以保障;另一方面理財資金的所有權的歸屬并涉及資金的運用是否合法合規(guī)的問題。對個人而言,定位模糊導致的問題還有:銀行有無保本的條款不明確,尤其是對于客戶可能因為違約贖回的違約金機制不明晰;收益率不確定且提示不充分,有的淡化收益率的“預期”提示,甚至有意進行模糊化處理,結果導致客戶誤解預期收益;在以存款關系為基礎的理財產品中故意淡化存款關系,將認購協(xié)議或產品說明書中的描述更多地側重收益的預期以及掛鉤指數或價格;有的認購協(xié)議未能清楚理順存款關系與附條件的關系;有的產品將委托關系中的委托授權故意模糊化等。這些問題極有可能成為銀行業(yè)務經營的法律風險,并可能給司法裁判帶來過大的裁量空間,雙方當事人的權利義務具有不可預見性。
3商業(yè)銀行個人理財業(yè)務法律關系的性質和定位
3、1商業(yè)銀行個人理財業(yè)務法律關系的性質
根據《商業(yè)銀行法》第43條的規(guī)定,商業(yè)來源:()銀行在中華人民共和國境內不得從事信托投資業(yè)務。而《暫行辦法》第36條的要求,商業(yè)銀行開展個人理財業(yè)務,應準確界定個人理財業(yè)務中所包含的各種法律關系,明確可能涉及的法律和政策問題,研究制定相應的解決辦法,切實防范法律風險。而《暫行辦法》沒有對個人理財業(yè)務進行定性,導致目前入理財關系的法律性質模糊,因此,只有修訂《暫行辦法》,明確銀行個人理財業(yè)務的委托性質或者信托性質,最終解決個人理財業(yè)務的法律性質問題。
針對銀行個人理財合同的法律性質,目前專家學者、司法機構與監(jiān)管機構之間仍然存有爭議,歸納起來有以下幾種:凡是約定本息保底,超額歸受托人所有的,與民問借貸無異,應將其認定為借貸合同;凡是約定委托人直接將資金交付給受托人,由受托人以自己的名義進行投資管理的,應將其認定為信托合同,凡是約定委托人自己開立資金賬戶和股票賬戶,委托受托人進行投資管理的,應認定為委托合同;凡是約定雙方共同出資,利益共享、風險共擔的,應認定為合伙合同;凡是約定委托人直接將資金交付給受托人,由受托人以自己的名義進行投資管理的,應認定為行紀合同。商業(yè)銀行的非保本浮動收益理財計劃認定為信托關系應該是可以的,但商業(yè)銀行的保證收益理財計劃是否是約定收益的信貸合同;保本浮動收益理財計劃是否是委托合同或行紀合同;正如學者所言,無論是將個人理財法律關系定為借貸或者存款、行紀還是信托,都面臨巨大的疑問。
銀行個人理財業(yè)務是把零售銀行業(yè)務、私人銀行業(yè)務以及其他銀行業(yè)務融為一體,重塑和再造銀行業(yè)務流程,適應當今世界各國銀行業(yè)務發(fā)展變化的潮流,是對在原有銀行業(yè)務基礎上的創(chuàng)新。筆者認為,銀行個人理財業(yè)務本質上是信托、和咨詢三位一體的新型銀行業(yè)務。對于理財顧問服務,這是以咨詢顧問合同為基礎的顧問型理財服務,這一點目前爭議不大;對于綜合理財服務,在不突破現有法律框架的情況下,委托關系可以提供一個比較寬泛的空間,將銀行理財產品(包括部分信托產品)納入委托關系視角來考慮,可以初步應對理財產品民事法律責任難以確定得難題,并為最終明確其法律性質奠定基礎。并且可以根據基礎合同的不同,將綜合理財服務暫時劃分為以存款合同為基礎的委托型理財服務和以委托合同為基礎的委托型理財服務。
3、2商業(yè)銀行個人理財法律關系的性質類型
在不突破現有法律框架的情況下,商業(yè)銀行個人理財業(yè)務可以大致分為顧問型理財服務、存款型理財服務和委托型理財服務三類。
(1)以咨詢顧問合同為基礎的顧問型理財服務。這種理財業(yè)務蘊含的法律關系屬于咨詢顧問合同關系,即銀行向客戶提供投資理財方面的咨詢服務,為客戶設計投資方案、提供投資的有關信息,除適當收取一定的手續(xù)費外,銀行與客戶之間并不存在具體的資金往來關系,銀行也不為客戶決定具體的投資方向或具體的投資行為。
(二)現有商業(yè)銀行個人理財業(yè)務法律法規(guī)不完善1.個人理財業(yè)務法律性質界定不準確我國《商業(yè)銀行個人理財業(yè)務管理暫行辦法》第九條將綜合理財服務的性質定位于“委托”,但是《商業(yè)銀行個人理財業(yè)務風險管理指引》第九條又規(guī)定商業(yè)銀行個人理財業(yè)務中可以由第三方托管的客戶資產應交給第三方托管,這個規(guī)定體現出個人理財業(yè)務中客戶資產獨立于銀行自有資產,這與信托財產的獨立性的規(guī)定是一致的。上述兩種相互矛盾的規(guī)定導致人們對理財業(yè)務是屬于委托關系還是屬于信托關系產生了爭論。這種法律界定的模糊和實際業(yè)務操作的沖突使得法律風險的發(fā)生難以避免,也使得銀行難以判斷應當適用何種法規(guī)規(guī)制自身業(yè)務[2]。2.個人理財業(yè)務信息披露制度不夠完善“信息披露制度是指信息披露主體將反映其基礎素質、資產質量、經營狀況及其內在發(fā)展?jié)撡|等方面綜合素質的主要信息,如財務會計報告、各類風險管理狀況、公司治理、年度重大事項等,以一定的方式真實、準確、及時、完整地向利益相關者予以公開而形成的一整套行為規(guī)范和活動準則”[3]。為了保護客戶的財產利益不受到侵害,商業(yè)銀行也需要對理財業(yè)務的相關信息進行及時和完整的披露,這既是保障客戶的知情權的需要,也便于監(jiān)管機構對其進行監(jiān)管。我國《商業(yè)銀行個人理財業(yè)務管理暫行辦法》規(guī)定了商業(yè)銀行的一些信息披露義務,如規(guī)定了商業(yè)銀行有向客戶提供相關資產的賬單、理財計劃投資以及收益報告義務等,2009年的《中國銀監(jiān)會關于進一步規(guī)范商業(yè)銀行個人理財業(yè)務投資管理問題有關問題的通知》在第六條細化了商業(yè)銀行向客戶披露的信息范圍。但是這些條款所提供的信息可以知道我國商業(yè)銀行個人理財業(yè)務的信息披露僅僅局限于理財產品的相關信息,并不包括其他對于客戶進行投資選擇十分重要的信息,如商業(yè)銀行的相關財務狀況信息以及與理財產品類似的其他理財產品的相關信息,具體負責部門、經營管理人員情況,擬投資產品背景等。因此,進一步拓寬理財產品信息披露范圍十分必要。再者,在理財業(yè)務中,銀行與客戶雙方信息處于不對稱的狀態(tài),只有建立完善的理財業(yè)務信息披露制度才能有效保障理財客戶的利益不受侵害。
(三)相關配套法律制度缺失首先,個人理財業(yè)務會給客戶帶來投資收益,因此其必然會涉及稅收問題,但是我國目前的稅法和商業(yè)銀行個人理財業(yè)務法律規(guī)范均未對理財產品收益的征稅問題作出明確規(guī)定。實務中,一些商業(yè)銀行對理財產品收益的稅收進行代扣,一些銀行則在理財協(xié)議中規(guī)定由客戶自行承擔申報職責。但是,理財業(yè)務類型多樣,不同的理財產品在理財期限、收益支付方式和法律性質等方面都存在差異,對理財產品進行征稅,其稅率、征收方式等是應當統(tǒng)一規(guī)定,還是應根據其類別不同而區(qū)別對待,均待有關法律作出明確規(guī)定。其次,我國缺乏對金融消費者進行保護的法律制度。雖然《商業(yè)銀行個人理財業(yè)務管理暫行辦法》第六十一條和第六十二條體現了對于個人理財業(yè)務投資者的保護,但是這兩條法規(guī)在法理上屬于準用性規(guī)則,它們的適用需要援引或參照其他法規(guī)的內容,法規(guī)本身欠缺確定性和指引性。理財業(yè)務客戶屬于金融消費者范疇,但是我國消費者權益保護法中并沒有針對金融的特殊性與專業(yè)性而對金融消費者進行相關保護,甚至沒有金融消費者這個概念[4],這就使得個人理財業(yè)務客戶在遭受損害時很難尋求法律救濟。再次,個人理財產品的破產清償問題缺乏規(guī)定。商業(yè)銀行在經營不善出現破產清算時,個人理財產品的清償應當如何排位,這個問題在破產法和商業(yè)銀行相關破產清算條款中都缺乏規(guī)定。因此在商業(yè)銀行進行破產清算時,個人理財產品應當排在什么清償順位也是相關法律需要完善的地方。
二、完善我國商業(yè)銀行個人理財業(yè)務法律制度的建議
(一)提高立法層級前述我國《商業(yè)銀行個人理財業(yè)務管理暫行辦法》和《商業(yè)銀行個人理財業(yè)務風險管理指引》等規(guī)制商業(yè)銀行個人理財業(yè)務的法律規(guī)范均是由銀監(jiān)會主導制定的行政性文件。從立法的程序上講,規(guī)章性文件的制定沒有法律議案提出、審議、法律的表決和通過、公布等規(guī)范性程序;從邏輯性、規(guī)范性和穩(wěn)定性上講,它們與法律文件相比也有很大的差距。當各金融機構面臨利益的誘惑,這些權威性不足的規(guī)章性文件就無法有效地對個人理財業(yè)務進行規(guī)制。因此,為了更加有效地規(guī)范銀行以及其他金融機構的行為,我們應當將對個人理財業(yè)務的規(guī)范上升到立法層面,以法律條文的形式規(guī)定個人理財業(yè)務中銀行以及其他金融機構應當遵循的法律原則、權利義務、操作標準以及法律后果,這對于個人理財業(yè)務中各類糾紛的解決和法律風險的防范尤為重要[5]。我們應當通過提高現行法律法規(guī)的位階,盡快將商業(yè)銀行個人理財業(yè)務納入商業(yè)銀行法,并在此基礎上制定相關的行政法規(guī),進一步完善對商業(yè)銀行個人理財業(yè)務進行規(guī)制的法律體系。
電子商務中的信用在大多數網上消費者看來是動態(tài)的和變化的。信用是基于購買經歷慢慢形成的。對于每個購物網站,網上消費者都是從初期的初步認知,到前期的瀏覽了解,然后到中期的購買嘗試,最后才形成成功購買后的基本信任。這個信任度會隨著成功購買經歷的增加而逐步增加,即網上購物商家在每個網上消費者眼中的信用隨著其成功購買經歷同步形成和穩(wěn)定。而在信用形成的過程中,初步嘗試是消費者決定信任網站最重要的一步,而網站信用一旦形成,對于保持既定購買者數量有重要的作用因此,網上消費者對商家的信用是伴隨著消費過程培養(yǎng)出來的,同時也在心理上不斷消除在此過程中可能產生的風險。
一、四種風險
1.財務風險:購買中損失金錢或者支付過多金錢的風險。 消費者可能由于信用卡信息泄漏,病毒影響網站銀行轉賬或丟失賬號密碼,以及購買支付后商家惡意或由于履行能力喪失導致的不發(fā)貨都有可能導致消費者的財務風險。
2.業(yè)務風險:收到錯誤或者故障商品的風險。 由于電子商務商家的物流體系不完善或者信息處理不及時等原因,可能導致消費者購買后收到錯誤的、延期的或者故障商品的風險。
3.社會風險:由于購買使購買者受到不好社會影響的風險。 消費者可能在購買中被要求填寫個人信息,而這些信息由于網站數據庫技術問題或者商家為了商業(yè)利益而泄漏,便存在消費者由于信息泄漏而遭到惡意侵害或者廣告煩擾的社會風險。
4.物理風險:購買到對身體有害商品的風險。
二、電子商務及信用體系之間究竟存在著什么樣的關系
目前我國電子商務的政策法律環(huán)境將對信用體系的建立完善造成怎樣的影響等等?都是值得我們進一步探討的問題。
1.信用體系大象無形。長期以來,對于如何規(guī)范電子商務活動,人們確立了幾種基本模式,那就是技術手段、行政管理、法律制裁與信用保障。在電子商務和網絡發(fā)展的初期,人們更多地偏重于從技術上進行規(guī)范,如加密、認證等安全措施,都是以技術為核心的。但很快人們就認識到了過于依賴技術手段解決電子商務中的問題存在著弊端,便開始更多地考慮行政管理和法律制裁。而信用保障與技術手段、行政管理、法律制裁相比,又具有十分鮮明的特點,那就是從一定意義上看,信用保障主要是創(chuàng)造一種可信賴的商業(yè)環(huán)境,尤其是與法律制裁相比較,它既是一種“軟環(huán)境”,具有法律制裁所難以具備的防患于未然的功效,又不會面臨技術手段難以解決的交易安全性與便捷性的矛盾。電子商務的生命就在于其快速和便捷性,如果過多地利用技術手段和行政干預手段對網上交易進行管理,雖然可以在一定程度上增加安全性,但卻恰恰限制了網絡交易方便快捷的特點,使其優(yōu)勢喪失殆盡。所以,總的來看,在規(guī)范電子商務活動的四種主要措施中,信用體系可以說是一種最為靈活且最有可能與電子商務本身實現良性互動的規(guī)范模式,它可以無處不在卻同時能做到大象無形。正如我們前面分析的,由于電子商務與信用體系在本質上的一致性,它們可以很容易地做到無縫連接,這種無縫連接所帶來的效率和便捷正是電子商務所必需的。而在行政管理及法律制裁中,我們發(fā)現,要實現它們與電子商務的無縫連接還是十分困難的。
2.四種信用模式的利與弊。電子商務作為虛擬經濟、非接觸經濟,如果沒有完善的信用體系作保證,其生存和發(fā)展都將十分困難,個人和企業(yè)的交易風險都將提高。比如,買家付款后不能及時得到商品、賣家賣出商品不能保證收到貨款、商品質量問題、網上重復拍賣等等問題,都難以避免。
三、如何對電子商務的信用問題進行監(jiān)管
1.監(jiān)管問題是一個在制度層面上影響著電子商務在中國應用和發(fā)展的關鍵性因素,同時它也如同系統(tǒng)支持方面的相關技術因素一樣,制約著我國電子商務的發(fā)展。電子商務是一種全新的商務模式,其生存和發(fā)展所必需的法律、道德和其他公共政策問題仍處在不斷發(fā)展和變化中。法律和道德是所有商業(yè)環(huán)境監(jiān)管部分的關鍵組成部分。事實上,電子商務發(fā)展中的最大障礙就是法律、道德及相關的公共政策問題。
一
社會學對社會轉型的界定主要包括兩個層面:一是經濟體制的轉軌,即從計劃經濟向市場經濟的過渡。二是社會結構的轉變,主要是指農業(yè)社會向工業(yè)社會的轉變,從鄉(xiāng)村社會向城鎮(zhèn)社會的轉變等。本文中的社會轉型是指當代中國改革開放所引導出的從計劃經濟向市場經濟的轉型。它不僅意味著中國經濟體制的轉變,而且還促使我國倫理道德觀念進入了轉型發(fā)展時期。在傳統(tǒng)計劃經濟條件下,整個社會的運行是依靠權力來維系的,由國家通過指令與服從建立經濟秩序,統(tǒng)一對資源進行配置,以克服個體信息不對稱帶來的交易混亂,誠信體現著對黨和國家政治上的忠誠和倫理道德方面的正統(tǒng),并被強化。這時,不存在競爭,也不能追求利潤最大化,搞假冒偽劣、損人利已,破壞信用的空間很少,甚至沒有。改革開放以后,我國正處于傳統(tǒng)社會向現代社會急劇轉型時期,社會政治經濟體制以及法律體制仍在改革和完善之中,與此同時,社會轉型所帶來的各種影響,沖擊和瓦解著人們原有的誠信道德觀念現代企業(yè)管理論文,而新的,與現代社會相適應的誠信道德觀念仍末建立,而恰恰是這種舊破新末立的特殊社會轉型時期,構成了中小企業(yè)誠信危機產生的契機。因而中小企業(yè)在追求自身利益最大化動機的驅使下,他們在生產經營過程中,出現了制假售假嚴重、債務債權糾紛多、會計信息嚴重失真等失信現象,這些行為嚴重地阻礙了我國中小企業(yè)的進一步發(fā)展壯大,需對其進行治理。
二
結合我國實際和中小企業(yè)的具體情況,一般認為,實現誠信主要是通過兩種途徑來進行約束的,即法律制裁和道德制裁。所謂的法律制裁主要是通過國家制定的一系列的政策、法律法規(guī)、制度來對人民的行為進行限制。所謂的道德制裁主要就是指通過社會的輿論和良心來對人們的行為進行限制。這兩者是通過相互作用來對誠信發(fā)揮作用的。
第一,加大教育和宣傳的力度,實施誠信的思想道德教育
其一,加強中小企業(yè)員工的誠信思想道德教育
中小企業(yè)要實現誠信經營,必須在企業(yè)內部實施誠信教育,中小企業(yè)可以通過建立自律機制來保障中小企業(yè)誠信經營教育的效果。一是,要認真制定誠信經營準則,使中小企業(yè)員工明確自己應該做什么,不應該做什么,誠信經營準則有哪些內容,什么是屬于誠信經營行為,什么是不屬于誠信經營行為,從而使中小企業(yè)員工有章可循,能夠自覺地接受中小企業(yè)誠信經營準則。二是要建立誠信經營的獎懲機制。對遵守誠信經營準則的員工給予必要的獎勵,對于違反誠信經營準則的員工要給予必要的處罰,只有這樣,才能使越來越多的員工遵守誠信經營準則。正如一石說:“一個社會的道德完善與否,僅靠每個人的內省是遠遠不夠的,必須有完善的制度。如果有一種機制,能從惡的人的信用記錄上留下污點,并讓他為這個污點付出沉重的代價,那么整個社會的信用就一定能走上正道論文格式范文?!盵1]因此,中小企業(yè)員工必須在內部實施誠信經營教育,豐富他們的誠信經營知識,提高他們的誠信經營水平,使他們樹立起敬業(yè)愛崗、公平競爭、遵紀守法的良好道德風尚。
其二,在全社會范圍內倡導誠信價值觀教育
由于中小企業(yè)目前已經成為我國市場經濟活動的主體,但中小企業(yè)的誠信缺失已經嚴重制約其參與正常的生產經營和對國民經濟各方面作用的發(fā)揮,那么,中小企業(yè)誠信道德建設顯得更是令人矚目。所以,中小企業(yè)應作為誠信道德建設的重點,應首先進行現代企業(yè)管理論文,然后以點帶面,影響和帶動全社會的誠信建設,逐步形成誠實守信的良好社會氛圍,讓他們形成互動,從而促進中小企業(yè)誠信道德建設。
在全社會范圍內倡導誠信價值觀,需要良好的社會氛圍,也需要法律的支持?!豆竦赖陆ㄔO實施綱要》指出:“一切思想文化陣地、一切精神文化產品,都要宣傳科學理論、傳播先進文化、塑造美好的心靈、弘揚社會正氣、倡導科學精神,大力宣揚體現時代精神的道德行為和高尚品質,激勵人們積極向上,追求真善美;堅決批評各種不道德行為和錯誤觀念,幫助人們辨別是非,抵制假惡丑,為推進公民道德建設創(chuàng)造良好的輿論文化氛圍”。為達到這種要求,首先,加大社會信用的宣傳力度,提高全民的信用意識?!叭藷o信不立,國無信不治”。培養(yǎng)信用意識是有利于信用制度的建立,是有利于市場主體的自律和對信用資源的開發(fā)利用。當前,要廣泛深入地開展講誠信的宣傳活動,通過電視、廣播、報刊、網絡等大眾媒體的正確引導,向社會宣傳誠信是一切道德依賴的基礎,是市場經濟對中小企業(yè)的最基本的要求,要在全社會形成“守信得尊,悖信遭恥”的輿論環(huán)境,從而以誠信道德規(guī)范來規(guī)范人們的行為。如太倉市在開展誠信建設過程中注重抓好示范點,以點帶面,帶動全社會的誠信建設。一是在城區(qū)商貿最集中的人民路開展創(chuàng)建“誠信經營規(guī)范服務示范街”活動,確立了10家誠信服務示范窗口及20家參創(chuàng)單位,通過這30家單位的引導,帶動全市商貿流通行業(yè)的誠信建設。二是在太倉民營經濟最壯大的璜涇鎮(zhèn)召開創(chuàng)建誠信企業(yè)動員會,選擇了四家影響較大的企業(yè)作為示范企業(yè),以他們的實際行動帶領全市民營企業(yè)深入開展誠信創(chuàng)建活動。三是在全市窗口服務單位,開展“誠信服務”示范窗口和示范崗的評選活動,引導更多崗位由“微笑服務”向“誠信服務”提升。四是抓好鄉(xiāng)鎮(zhèn)示范點,把璜涇鎮(zhèn)、新聯村作為全市農村創(chuàng)建的示范點。[2]其次,要努力為誠信建設提供法律支持。加強法制教育與宣傳,營造社會輿論環(huán)境,使人人知法、懂法、守法,使誠實守信成為每個中小企業(yè)立足于社會、立足于市場的根本,在全社會形成遵守契約、誠實守信的良好氛圍。目前,我國對違反道德特別是違反誠信道德規(guī)范的行為現代企業(yè)管理論文,一般只是立足于思想道德教育,缺乏相應的法律法規(guī),不能給予應有的懲罰,這事實上就是縱容企業(yè)特別是中小企業(yè)的不講誠信行為,應當改變這種傳統(tǒng)的做法,用法律手段解決不講誠信行為的問題,只有這樣,才能從根本上制止中小企業(yè)的不講誠信行為。
第二,加大信用立法力度,嚴格依法辦事
其一,完善信用制度的相關法律建設
在現代市場經濟社會,誠信的基礎和依據首先是法律,因而完善信用的法律體系,便是營造和保護講信用的社會環(huán)境的第一要務。信用缺失是一種違約行為,經濟學分析表明,經濟活動主體是否選擇違約,主要看違約成本的高低。當違約行為的預期效用超過的時間及另外的資源用于從事其他活動所帶來的效用時,便會選擇違約。所以治理中小企業(yè)誠信缺失問題,必須立法先行,盡快建立完善的信用法律體系。我國目前有關信用的法律法規(guī)涉及《擔保法》、《個人信用實名制》、《個人消費信貸實施細則》等。就體系而言很不完整,就立法層次而言,大多屬于部門制定的管理辦法和實施細則。對中小企業(yè)的失信行為只能依照《合同法》、《反不正當競爭法》等來處理,制裁的力度明顯不夠。如《合同法》中對違背“誠實信用”的原則沒有做出具體規(guī)定,只是籠統(tǒng)地指出“應承擔違法責任”因此,對現有法律法規(guī)不完善之處,要通過細化法律來進行調整,提出明確規(guī)定和要求,真正做到有法可依。通過立法保護經濟主體的交易自由權和財產權,這是建立社會信用體系的基礎性制度。另外還要建立有關社會信用體系的法律法規(guī),其內容應涵蓋信用等級評定、資信評估、咨詢機構和公共信息、數據的取得與使用程序等。在立法上要充分體現保護債權人利益的原則,強化違約責任追究,不僅對逃廢債務的單位要處罰,而且對惡意逃廢債務的企業(yè)管理人員和直接責任人員構成違法追究法律責任。
其二,嚴格依法辦事,加大執(zhí)法力度
由于我國目前還處于社會主義市場經濟初期階段,更需要嚴格的法律制度來保障。從司法和執(zhí)法上落實法律責任,通過加強對失信經營者的打擊力度,強化各級行政主管部門和執(zhí)法部門的執(zhí)法權,建立有效責任追究機制和市場退出機制,使法律制裁對實行中小企業(yè)信用行為發(fā)揮有效的作用,實現真正的法治,這也是保證中小企業(yè)信用建立的前提條件。如溫州的樂清縣柳市鎮(zhèn)中小企業(yè)的轉變就是一個很好的例證。在十多年前現代企業(yè)管理論文,“柳市黑潮”曾攪得全國不得安定,國務院曾史無前例地為了一個小鎮(zhèn)下發(fā)了國辦【1990】29號文件,開展了毀滅性打假行動。全鎮(zhèn)1267家低壓電器門市全部關閉,1544家庭生產戶全部歇業(yè)。十多年后的今天,柳市鎮(zhèn)發(fā)生了根本性轉變,全國所選用的低壓電器,有50%來自這個濱海小鎮(zhèn),僅財政收入一項,就由1990年的幾百萬元上升到2000年的3、45億元。同時,柳市已成為國內最大的低壓電器出口基地,一年出口創(chuàng)匯3億美元,居全國之首。今天的柳市是真正名副其實的電器之都,同時也是打假打出的電器之都論文格式范文。[3]
第三,建立和完善符合國家規(guī)范的信用體系,以制度約束失信行為
其一,建立和完善中小企業(yè)的產權制度
目前,由于我國中小企業(yè)所有權主體缺位,產權關系不明晰,沒有明確的最終責任主體。對國有中小企業(yè)經營者來說,國有中小企業(yè)經營者既缺乏產權所有者從外部進行有效約束,又缺乏一種基于自我財產利益的自我約束,在這種產權約束的條件下,國有中小企業(yè)經營者沒有必要為自己的行為承擔責任,這就淡化中小企業(yè)經營者的責任意識,使中小企業(yè)經營者只追求權利而逃避責任,只求眼前利益而不顧長遠利益,最終導致其經營行為短期化,而不顧及誠信。私有中小企業(yè)不講誠信的主要原因在于他們的產權缺乏有力的保護,最終導致私有中小企業(yè)經營者不可能像真正的所有者那樣能從長計議,從而使中小企業(yè)追求短期行為是必然的。一旦經營主體不注重對長期利益的關注,信用的基礎就會被摧毀,使中小企業(yè)追求短期行為是必然的,那么必須嚴加治理。為此,一方面,政府必須明晰中小企業(yè)產權,明確其責任,使中小企業(yè)經營者成為真正的所有者。另一方面,政府應制定長期和穩(wěn)定的保護其發(fā)展的政策。使中小企業(yè)形成穩(wěn)定的長遠經營預期,做到誠信經營。
其二,不斷加強中小企業(yè)信用體系建設
信用體系是現代市場經濟的基石。廣義的信用體系包括信用記錄、信用征集、信用調查、信用評估、信用保證以及信用制度、信用管理在內的信用系統(tǒng)。狹義的信用體系指以獨立的中介機構為主體,在法律允許的范圍內通過收集和分析個人和企業(yè)的信用資料,為客戶提供當事人信用狀況等證明資料的社會化的信用系統(tǒng)。中小企業(yè)的誠信建設離不開整個社會的支持現代企業(yè)管理論文,要使中小企業(yè)走上誠信發(fā)展之路,關鍵是要建立一個完整的社會信用體系,同明還需要制定相應的法律法規(guī)約束中小企業(yè)行為,做到讓守信者能夠得到應有的回報,失信者得到應有的懲罰。這就要求必須建立起一套符合國家規(guī)范的信用體系制度。當前,要重點建立企業(yè)與個人信用檔案、社會信息系統(tǒng)、社會保障體系、任用干部的道德機制等制度,以形成以市場規(guī)則為基礎,制度健全、手段完備、調控有力、管理有序的社會信用體系,為中小企業(yè)創(chuàng)造平等競爭條件,促進社會主義市場經濟快速發(fā)展。事實上目前社會和政府也正在做這方面的工作,如國家經貿委等十部門今年5月份聯合下發(fā)了《關于加強中小企業(yè)信用管理工作的若干意見》,要求推進中小企業(yè)信用制度的建立和完善,“有步驟地建立中小企業(yè)信用狀況評價體系,建立信用風險的防范、信息披露和監(jiān)督管理系統(tǒng)?!睆V東提出建立的企業(yè)“黑名單”檔案制度,江西的“經濟戶口”管理制度,以及浙江的“企業(yè)信用查詢系統(tǒng)”都在為這一方面而努力,但相比社會信用制度建設而言,目前的立法工作還有待加快。雖然目前我國現行維護信用有關的法律條款在多種法律中涉用到,但內容都比較零散,至今沒有一部完整的規(guī)范的信用法律對企業(yè)失信行為只能依照《合同法》、《反不正當競爭法》等來處理,制裁力度明顯不夠,使違法成本遠遠低于違法收益,使得中小企業(yè)的“守信”走向“失信 ”。銀行在合法債務工作時,往往陷入“贏了官司賠了錢”的狀況之中?!皥?zhí)法難”已經成為治理“失信”行為的頑癥,從而加劇信用危機的程度,要從根本上解決這些問題還是要靠信用體系的建立。
[參考文獻]
一、學術研究中的三個層次
學術研究中有三個層次[1],如圖1所示。本文把學術規(guī)范放第一個層次,學術規(guī)范,是指學術共同體內形成的進行學術活動的基本規(guī)范,或者根據學術發(fā)展規(guī)律制定的有關學術活動的基本準則。具體有:學術研究中的具體規(guī)則,如文獻的合理使用規(guī)則,引證標注規(guī)則,立論闡述的邏輯規(guī)則等;高層次的規(guī)范,如學術制度規(guī)范、學風規(guī)范等。第二個層次是學術道德,是指學術共同體內形成的從事學術活動所應遵循的道德規(guī)范和準則,是學術研究者應遵循的道德底線。學術道德的核心內容是學術道德規(guī)范。學術道德失范則是學術人用不符合學術道德規(guī)范的手段來實現自己的文化目標。學術道德失范表現為種種學術腐敗行為,體現于學術活動的各個環(huán)節(jié)。申報課題中以權謀私、投機鉆營,研究過程中的弄虛作假、偽造數據、獨占合作者的研究成果,學術論文、專著寫作中抄襲、剽竊他人的研究成果,學術評價中的營私舞弊、弄虛作假,學術批評中的人身攻擊、打擊報復,一稿多投等都是學術道德失范的行為表現。第三個層次是法律規(guī)范,法律規(guī)范是指由國家制定或認可,并由國家強制力保證實施的行為規(guī)則。凡是學術不端行為觸碰到法律規(guī)范就必須受到法律的制裁和嚴懲。三個層次就如三個屏障,層層保護學術研究的純潔性和科學性,在學術規(guī)范層一定要嚴格控制。依據科學研究的三個層次圖,分別找出學術規(guī)范、道德約束、和法律防線三個方面沒有很好地制約學術道德失范的原因。
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二、高校教師學術失范的三個主要原因
(一)社會轉型期的價值標準唯物化
我國的社會轉型大致可以劃分為轉型初期、中期及后期三個階段,將由計劃經濟向市場經濟轉變;從農村社會向城市社會轉變;從工業(yè)社會向信息社會轉變;貧困社會向富裕社會轉變。目前,我國正處在社會轉型的中期階段,我國社會政治、經濟發(fā)展等各個層面發(fā)生了急劇變化,這種劇烈的變化給社會結構產生激烈碰撞,衡量個人的價值標準由原來的多元變向單元的唯物化,這種評價的標準滲透到中國的各個高等學校。
1.好老師的標準打上唯物的標簽
“搞了多少課題,國家自科基金嗎?多少錢?你上了多少課?那課時費就多?。磕惆l(fā)了多少論文?學校獎勵多少?”。搞到自科基金可以買房了買車了買黃金了啊,許多高校校園到處停滿了名車,都是在爭取自己的利益在拼搏,很少有人問“上課的學生認真嗎?”“學生工作找的怎么樣?”“學生喜歡你的課嗎?”“用了什么新的教學方法?”許多老師花大量的時間去搞論文、搞課題、找發(fā)票套取國家的大量的科研經費,這種現象包括許多重點大學都存在。如關于審計署2012年4月審計發(fā)現5所大學7名教授弄虛作假套取國家科技重大專項資金2500多萬元的問題,其中涉及中國農業(yè)大學教授李寧等人承擔的“轉基因生物新品種培育”重大專項有關課題等。這種唯物化的觀念使社會具有功利性,科學研究產生浮躁。致使大批博士教授忽視了學術研究的學術規(guī)范和學術道德的約束,甚至觸及了法律的底線。
2.教育唯物化
有些人把學術變成了可以轉化為名利的產物,不擇手段地用學術換取金錢、住房、職稱、官位、獎品、名聲……他們拋棄了社會科學改造社會、凈化人格的崇高使命,把社會科學研究的價值僅僅轉化為商品的價格。有些人就因為只看到了這種價格,便在出賣學術的同時也出賣了自己?!爆F在的教師還有幾個能像孔子?為了金錢利祿,有人喪失做人準則,什么學生畢業(yè)20年不掙3 000萬就不要來見我。我只把三分之一時間用在教學上……而這些教師卻被封為“當代精英”“突出貢獻者”。
3.權益籌碼而非價值的體現
行業(yè)之間、地方與地方之間、學校與學校之間、學校內部之間工資差距相差比較大,職稱與工資津貼掛鉤,沒有職稱工資就比別人低,最高和最低收入相差幾倍甚至幾十百倍。致使許多教師因工資低生存壓力大而去鋌而走險。工資的高低與職稱掛鉤,職稱的評定與論文課題的掛鉤,教師的晉升和定崗考核也與職稱以及論文課題掛鉤,有一部分評上教授后什么都不做也拿教授的工資,實行教授終身制。而工資與教學水平和實際研究水平關系不大。致使許多沒有科研能力的人通過非法途徑獲取論文和課題就可以評職稱,對教師所寫的論文沒有進行有效的監(jiān)管,放任自由。
高校的實力與的情況掛鉤,過分強調的數量影響了學術研究的健康發(fā)展,助長了學術不端的風氣,多數高校將科研成果與辦學水平、領導政績掛鉤,有些學校在重點崗位聘任中,甚至明確要求教師發(fā)表文章和科研項目的數量。較少地審視自己在獲得成果的過程中是否堅持誠信,是否嚴格遵守學術規(guī)范。
(二)自我道德約束和監(jiān)管機制缺失
高校教師學術素養(yǎng)的形成須借助于求學期間的系統(tǒng)訓練,使學術規(guī)范和學術道德內化為基本的學術信念,使學術誠信轉化為具體的學術行為。大學生未來將在各行各業(yè)承擔起建設社會的責任,特別是部分碩士和博士將從事學術研究工作。如果他們不能在求學階段樹立學術規(guī)范意識、形成學術誠信品質,就必定會對其今后的學術研究和社會發(fā)展產生極為不利的影響[2]。教育部出臺了諸多相關學術規(guī)范的法律法規(guī),也成立諸多學術道德的監(jiān)管機制,然而對學術不端行為睜一只眼閉一只眼,執(zhí)法無力,任其泛濫。
(三)互聯網對學術的影響
互聯網加速了高等學校及個人和外界的連接,政府教育科研機構、學術機構期刊和社會非法團體通過互聯網很輕易地產生連接,從而輕易地產生制造學術不端的網絡平臺,形成所謂的論文制造產業(yè)鏈。非法團體利用網站、微博、微信、QQ和郵箱等網絡媒體手段滲透到高校學術領域,利用教師的功利思想從事非法的學術交易。
三、高校教師學術道德規(guī)范的三層次對策
(一)對學術規(guī)范的相關對策
首先,由國家教育部、省教育廳以及地區(qū)教育局相互協(xié)作建立公開透明的網絡學術誠信管理平臺,任何學術不端行為都可以在網絡公開公布,教育部、學術期刊、社會團體、課題部門及學校等課題和論文的審核與該網絡關聯,有不良記錄的拒絕課題申請和,從而杜絕學術不端行為。其次,成立獨立的學術機構,其人事、經濟和審核等權力不由高校領導層控制,直接由上一級學術機構控制,學術機構成員共同制定出學術活動的基本規(guī)范和基本準則,編制成小冊發(fā)給在職的教職員工,對學校教職工發(fā)表的課題、論文和書籍等科研項目進行定期和隨時抽查審核,對審核有學術不端行為上報學校和上級部門,如果學術不端行為成立,將名單錄入網絡學術誠信管理平臺,并開出相應的懲罰措施。這是杜絕學術腐敗和不端行為的重要措施。最后,學校做到官學分離,我國學術機構、科研院所中行政權力不僅能控制各種行政資源,而且能控制各種學術研究資源。這就使得手中掌握行政權力的人和與之相關的人在申報課題、評獎、職稱評審中出現“權錢”交易、“權權”交易,甚至出現“權色”交易現象[3],管理和學術研究分離意味著管理學校的領導要充分給教職員工以學術自由,不限制學術的自由發(fā)展,現在大部分的課題都在學校管理層,只有少部分的課題由教師擔任,而控制課題的領導最終由于種種原因又交給其他的課題組成員,教師的積極性不能激發(fā)出來,課題和論文的質量得不到很好的提高,抄襲的現象就隨之而來。
(二)對道德約束的相關對策
馮友蘭說:人生的境界分為“自然境界”“功利境界”“道德境界”和“天地境界”,一般人都處于自然境界和功利境界,只有極少的人能達到天地境界,而道德境界又有三層,第一層,利己而不損人,二層是利己利人,三層是損己利人。一般能到道德境界第一層就很不錯了,能達到第一層的基本滿足了前面兩個境界,根據馬斯洛層次需要理論,滿足下層要求后才能對上層要求提出要求,道德也是如此,一個天天為生活奔波、壓力山大的教師哪有心情講道德,當然影響道德還有許多因素。首先,政府要增加政府投入,提高教師待遇,在發(fā)達的西方諸多國家,政府對教育的投資資金非常大,教師待遇比較高,許多人愿意從事教師這個行業(yè),從而樂意從事教育科學研究工作。其次,取消職稱與經濟利益掛鉤,實現工資雙軌制。職稱是專業(yè)技術人員的專業(yè)技術水平、能力,以及成就的等級稱號。是對目前水平的認定,但現實的教授基本是終身制,沒有產出實際課題和論文等研究成果,工資卻是高工資,所以取消職稱與實際的工資水平掛鉤,實現工資雙軌制,依據教學和科研業(yè)績,進行單獨的教學和科研獎勵。杜絕了部分人為了評教授而走關系或剽竊不端的學術行為,同時也斷絕一部分評上教授不搞科研的行為,鼓勵部分教師堅定地走自由和獨立的科研道路,有教學能力的多去教學。第三,加強學術道德和師風師德建設,開展學術道德和師風師德建設,將道德他律行為變成道德自律行為,做到學術的利己而不損人及利人利己的學術道德層次[4]。樹立師風師德榜樣的豐碑,切實打造不同專業(yè)學科的師風師德團隊,尤其是團隊的領頭人的學術道德,他的學術道德水平影響一個團隊的學術道德水平,一個嚴于律己的道德高尚的人對自己團隊同樣也這么要求,這樣學校就會容易形成良好的學術氛圍,杜絕學術不端行為。最后改善評價教師的標準,好老師不一定是那些科研學術做得好的教師,不一定是那些拿著幾千萬的課題經費開名車的教師,做到好教師評價的標準多元化,充分體現做老師的尊嚴和價值,使教師安心遵守學術規(guī)范,自由從事學術研究。
對于案件事實提出自己的辯解是犯罪嫌疑人的法定權利,在刑事訴訟中,犯罪嫌疑人供述或者辯解可以作為一類法定的證據形式進行使用。訊問犯罪嫌疑人作為全面審查案件事實、依法保障犯罪嫌疑人人權的一項重要工作制度,新刑事訴訟法對于審查逮捕環(huán)節(jié)檢察人員依法訊問犯罪嫌疑人進行了明確規(guī)定,青島地區(qū)偵查監(jiān)督部門檢察人員在時間短、案件多、人員少的現實狀況下,仍做到“每案必提、每人必問”。犯罪嫌疑人對于自己的違法犯罪事實有權進行供述或者辯解。在檢察人員進行訊問的過程中,經常會遇到犯罪嫌疑人做出與在偵查機關完全不同的供述或者辯解,以至于推翻偵查機關對于案件事實的定性認定。針對審查逮捕環(huán)節(jié)犯罪嫌疑人翻供問題進行分析與研究,對于正確適用逮捕措施,提高辦案質量,充分保障犯罪嫌疑人人權,具有重要意義。
一、犯罪嫌疑人在審查逮捕環(huán)節(jié)翻供的情形
偵查監(jiān)督部門檢察人員在提審犯罪嫌疑人的過程中,大部分犯罪嫌疑人都能積極認罪,如實供述自己的犯罪事實,與其在偵查機關的供述相吻合。部分犯罪嫌疑人會就案件部分事實進行辯解,這其中也分為兩種,一種是就案件部分細節(jié)進行辯解,并不影響案件的定性;一種是就案件的關鍵內容進行辯解,以作出對自己有利的解釋。少數犯罪嫌疑人會就案件的全部事實完全不予供認,全面推翻其在公安機關承認的犯罪事實、做過的有罪供述。犯罪嫌疑人在偵查環(huán)節(jié)做過有罪供述,卻在審查逮捕環(huán)節(jié)訊問過程中,對影響案件定性的關鍵內容進行辯解、或者完全推翻原有供述而作無罪辯解的情形,可以稱之為“翻供”。
二、嫌疑人翻供原因探析
犯罪嫌疑人在審查逮捕環(huán)節(jié)翻供,究其原因,可以從內、外兩個層面進行分析。
(一)內在原因
犯罪嫌疑人存在逃避法律制裁的僥幸心理。面對偵查機關強大的預審突破能力及刑事拘留強制措施,絕大多數犯罪嫌疑人會在預審階段供述自己的犯罪事實,偵查機關會制作多次訊問筆錄鞏固證據,新刑訴法規(guī)定,犯罪嫌疑人在執(zhí)行拘留24小時以內,必須送看守所羈押,偵查機關在偵查期限屆滿前會移送偵查監(jiān)督部門審查逮捕,在檢察人員依照刑事訴訟程序辦理案件過程中,犯罪嫌疑人會有一段時間的心理緩沖期,在此期間內,嫌疑人不免會出現通過翻供得以逃脫法律制裁的僥幸心理,抱著翻供可能不被逮捕的心態(tài)在審查逮捕階段推翻原有供述。部分有前科或者劣跡的犯罪嫌疑人了解偵查規(guī)律,具有一定的反偵察、反訊問的能力,在檢察人員提審時打擦邊球,故意做無罪辯解,擾亂檢察人員對于案件的把握。
(二)外在原因
一是羈押場所管理不到位問題。犯罪嫌疑人在執(zhí)行拘留后24小時以內送達看守所羈押,而我國現有的羈押場所遠遠達不到單獨羈押的條件,面對刑事案件多發(fā)及打擊刑事犯罪的高壓態(tài)勢,看守所內通常是人滿為患,超員羈押、超標羈押情況并不少見,多名犯罪嫌疑人同時被關在同一監(jiān)室,監(jiān)管難度加大。在押人員中不乏慣犯、重犯,嫌疑人之間就案件情況溝通交流、教導翻供現象并不少見,妄圖通過翻供鉆法律空子的也大有人在。
二是極個別辯護律師違規(guī)違法辦案問題 。新刑訴法規(guī)定了犯罪嫌疑人自被偵查機關第一次訊問或者采取強制措施之日起,有權委托辯護人,辯護律師持相關證件即可會見在押的犯罪嫌疑人,這在本質上是保障犯罪嫌疑人人權的重大法律保障。在審查逮捕階段,絕大多數律師會依法向犯罪嫌疑人提供法律幫助、提出律師意見,使犯罪嫌疑人最終獲得公正的司法結果。但是,在司法實踐中也不排除極個別律師違背職業(yè)道德、放棄職業(yè)操守,在金錢或者其它利益的驅動下,誘導、幫助甚至教唆犯罪嫌疑人翻供。
三是刑訊逼供方面的問題。新刑訴法對于非法證據排除作了明確的規(guī)定,尤其是對通過刑訊逼供獲取的證據進行排除作出了嚴格的要求。在偵查環(huán)節(jié),同步錄音錄像等技術支持進一步完善,檢察機關也開展了糾正刑訊逼供行為的專項活動,刑訊逼供等行為幾近絕跡。但是仍會存在個別的變相逼供行為,犯罪嫌疑人在偵查機關實施逼供行為時不得不做出不利于自己的有罪供述,在檢察人員提審時,如實反映案件情況,這是翻供情形的一類特殊情況,也足以引起檢察人員的重視。
(三)內外因共同作用
通過總結司法實踐中積累的辦案經驗,以及對犯罪嫌疑人心理的研究分析,可以說,犯罪嫌疑人在審查逮捕階段翻供往往是內外因共同作用的結果。逃避法律制裁、尋求對自己從輕的有利結果是大多數犯罪嫌疑人的普遍心理狀態(tài),再經過同押人員的“熏陶”、不負責任律師的“幫助”,內外因共同作用促使犯罪嫌疑人在審查逮捕環(huán)節(jié)翻供。如在我院辦理的審查逮捕王某某等兩人生產、銷售有毒、有害食品案中,兩名犯罪嫌疑人在偵查機關做過多次有罪供述,并有訊問視聽、證人證言予以指證的情況下,面對檢察人員的訊問兩名犯罪嫌疑人先后翻供,完全推翻在偵查階段的有罪供述,并且翻供內容基本一致。我院經依法審查全案證據,認定其它證據已經形成完整證據鏈,最終依法批準逮捕了兩名犯罪嫌疑人。后經追蹤此案辦理情況了解到,兩名犯罪嫌疑人在審查起訴環(huán)節(jié)均認罪,并最終被法院判處有期徒刑。經調查,兩名犯罪嫌疑人在審查逮捕環(huán)節(jié)均抱有可能逃脫法律制裁的僥幸心理,在看守所羈押期間,同押人員暗示可以在檢察人員提審時翻供,做無罪辯解。據進一步了解,兩人在審查逮捕環(huán)節(jié)均有過律師會見,且系同一名律師進行的會見,違反會見規(guī)定不說,翻供細節(jié)一致也可想而知。
三、檢察人員的應對措施
新刑訴法實施后,對于偵查監(jiān)督業(yè)務提出了更高的要求,檢察人員要在嚴格依法辦理案件的基礎上,從多方面入手應對犯罪嫌疑人翻供,做到既能有力地回擊犯罪嫌疑人的無理辯解,又能有效地保護犯罪嫌疑人的合法權利。
1.加強犯罪心理研究,增強應對翻供的能力。檢察人員訊問犯罪嫌疑人的過程,其實也是與犯罪嫌疑人進行心理博弈的過程。檢察人員在理論學習與辦案實踐中,需要認真研究犯罪嫌疑人的犯罪心理,掌握一定的犯罪規(guī)律與應對措施。面對犯罪嫌疑人的翻供,做到不慌不亂,沉著冷靜的分析翻供的合理性與合法性,圍繞案件中的犯罪構成問題進行有針對性的訊問,逐一擊破嫌疑人的無理辯解。
2.有針對性的加強監(jiān)管。在現有的監(jiān)管條件下,要求單獨關押犯罪嫌疑人確實存在難度。檢察機關監(jiān)所部門,可以建議看守所開展有針對性的監(jiān)管。對于慣犯、重犯建議采取更有嚴格的監(jiān)管措施,配備更強的管教人員進行訓導。平時,也要增加監(jiān)管場所在押人員的法律、監(jiān)規(guī)學習,堅決遏制嫌疑人教導嫌疑人翻供的現象。
3.要求律師嚴格自律。辦案過程中一旦發(fā)現有律師不遵守會見規(guī)定,幫助犯罪嫌疑人翻供的問題,檢察機關可以向律師所在的律所或者具有監(jiān)管職能的司法行政機關、律師協(xié)會出具要求律師加強自律的檢察建議,建議律師群體恪守職業(yè)操守,依法執(zhí)業(yè),為犯罪嫌疑人提供專業(yè)的法律幫助。對于有證據證實辯護律師幫助嫌疑人翻供,觸犯刑律的,依法追究刑事責任。
[-找文章到網]古往今來,法與德相容相生,相較相長。當歷史的車輪駛入現代文明熠熠生輝、經濟社會高速發(fā)展的二十一世紀,綿長的車轍印證了這樣一個定論——法是最低限度的道德。特別是在尚處于社會主義初級階段的中國,彰顯社會文明進步程度的法律制度還有諸多不完備之處,單純依靠這樣的法律來調整十三億泱泱大國顯然力不從心,而借助傳頌千年的中華美德正是我們治國興邦的又一法寶。
“以遵紀守法為榮,以見利忘義為恥”是總書記關于社會主義榮辱觀重要論述中概括法德關系的最精妙之語。它既從正面肯定了法的強制性,又從反面強調了德的規(guī)制力。正反比對,法德互補,“一榮一恥”充分地詮釋了法治與德治的相輔相成、和諧統(tǒng)一。
以遵紀守法為本文來自榮,既強調了法律作為調控社會的主要手段不容踐踏,又教育了全社會牢固樹立遵紀守法的道德標尺。將法治寓于德治,以德治推動法治。
以見利忘義為恥,既蘊含著“勿以惡小而為之”的道德警戒線,又隱藏著懲治危害國家、集體、他人利益的法律制裁鞭。德治與法治并重,教育與懲罰結合。
(一)養(yǎng)老保險權益的法律救濟途徑面臨諸多瓶頸
總的來說,我國目前沒有審理社會保險糾紛的專業(yè)審判庭,實踐中多由民事審判庭、行政審判庭在勞動爭議案件或行政案件中進行處理。由于目前被納入法院管轄范圍的社會保險糾紛范圍有限,使得社會保險權益的司法救濟面臨瓶頸。實踐中農村社會養(yǎng)老保險權益的司法救濟更是困難重重,突出表現為公法救濟無力和私法救濟受限的局面。筆者在云南、貴州等民族地區(qū)的調研中發(fā)現,有的地方發(fā)生了養(yǎng)老金不能及時發(fā)放、錯誤發(fā)放或者根本不予發(fā)放等養(yǎng)老保險待遇遭受侵害情況,而參保農村居民不知向何處求援的窘境,提供論文寫作和寫作服務lunwen. 1KEJI AN. COM,歡迎您的光臨還有的地方農村居民對當地有關部門作出的不符合參加當地新型農村社會養(yǎng)老保險條件的決定感到不服,但是也不知道采取何種方式進行維權。造成參保農村居民維權難的問題,除了參保居民自身法律意識較弱外,還反映出了目前農村社會養(yǎng)老保險的法律救濟制度方面的缺失,例如法院受理涉及農村社會養(yǎng)老保險等社會養(yǎng)老保險爭議范圍十分有限,目前僅有涉及農民工養(yǎng)老保險方面的糾紛被納入勞動爭議案件審理法院,而涉及農村社會養(yǎng)老保險繳費、待遇條件、基金管理等諸多問題基本上以不屬于法院管轄為由被駁回而不予受理,當事人大多被告知向相關行政申請?zhí)幚恚幚磙r村社會保險類糾紛的行政程序也是極其繁瑣復雜,缺乏明確具體的、可操作性的具體爭議處置程序。此外,由于農村社會養(yǎng)老保險案件的復雜性,對審判員社會保險專業(yè)方面的知識也提出了較高要求,而民族地區(qū)法院審判人員的相關專業(yè)知識素養(yǎng)還亟待加強和提高。
(二)養(yǎng)老保險權益法律責任的規(guī)定欠缺規(guī)范明晰
從法理學角度來看,一部完整的法律規(guī)范應包括假定、行為模式和法律后果三個部分。法律后果主要通過規(guī)定法律責任以及相關的制裁措施予以表現。無法律責任和制裁措施的法律規(guī)范,是一個有缺陷的系統(tǒng),難以有效發(fā)揮法律規(guī)范的強制功能。法律責任是國家強制責任人作出一定行為或不作一定行為,救濟受到侵害或損害的合法利益和法定權利的手段,是保障權利與義務實現的手段?!渡鐣kU法》雖然設專章規(guī)定了有關法律責任,即用第十一章共十個法條對社會保險法律責任進行規(guī)定,但條文數目甚少,社會保險法律關系中不少主體的權利義務與法律責任的規(guī)定并非一一對應?,F有法律規(guī)范中涉及農村社會養(yǎng)老保險法律責任的法條條文則更少,僅《社會保險法》第十一章法律責任規(guī)定中的六條,《國務院關于開展新型農村社會養(yǎng)老保險試點的指導意見》中沒有涉及。這反映出我國現有農村社會養(yǎng)老保險制度面臨無法律責任可依的窘境。一方違反責任的行為,沒有明確的法律制裁措施,其結果必然是損害另一方的權利。如在農村社會養(yǎng)老保險基金籌集中,法律對參保人每年未及時繳費的行為,無明確的制裁措施,地方政府如果停保,也沒有法律依據,其結果在一定程度上加重了地方政府的管理成本;反過來,法律對地方政府撥付給參保人的繳費補貼不到位、經辦機構養(yǎng)老金發(fā)放不及時等政府責任不到位問題,也缺乏有效的制裁措施和救濟渠道,這將容易損害參保人的應得利益。這種現象如果嚴重到一定程度,政府與參保農民之間將互相失去信任,新型農村社會養(yǎng)老保險制度將難以繼續(xù)運行下去,最終將會影響到我國農村社會養(yǎng)老保險制度的長效運行。總體而言,現有關于農村社會養(yǎng)老保險法律責任的規(guī)范數量十分有限,而且現有規(guī)范中各法律主體的權利義務的內容并不都有一一對應的法律責任規(guī)范,這就意味著出現相關違法或不當行為缺乏相應的法律責任和制裁措施的規(guī)制,參保人員的合法權益將難以得到有效保障,這也給司法審判帶來了追責無據的尷尬。
二、域外農村社會養(yǎng)老保險權益法律救濟制度的啟示
通過比較分析,在農村社會養(yǎng)老保險制度較為完善的國家里,都設置了相對完備的養(yǎng)老保險權益法律救濟制度,主要包括規(guī)定救濟途徑和規(guī)范法律責任兩個方面的內容。
(一)明確規(guī)范社會養(yǎng)老保險權益受侵害的救濟途徑
國外一些國家針對社會保險的特殊性,設立了專門的社會保險爭議法庭,社會保險權益遭受侵害時除了有司法救濟途徑還有行政救濟途徑,不少國家還逐漸將行政復議程序規(guī)定為訴訟之前的必經程序。在德國,為了解決因社會保險權益糾紛帶來的爭議,德國規(guī)定了社會保險權益遭受侵犯的行政救濟途徑和司法救濟途徑,行政救濟程序是當事人提起訴訟進行司法救濟之前的必經程序,以減免社會法院處理不必要的訴訟。在法國,建立了專門針對社會保險糾紛的獨立訴訟,這種獨立的社會保險訴訟的獨立性不僅表現在負責管轄和處理糾紛的機構的設置上,還體現在司法機構在解決糾紛所遵循的法律程序上??傮w而言,現有關于農村社會養(yǎng)老保險權益的法律救濟方式主要包括行政救濟制度和司法救濟制度,在大多數國家中,前者多作為后者啟動程序的前提條件。通過設置行政處理前置程序,便于社會保險經辦機構對自己作出的行為進行自查,也有助于其行政管理機構對社會保險經辦機構的監(jiān)督檢查,有利于及時化解糾紛減少當事人訴累。通過設置專門的社會保險爭議法庭,增強了對社會保險爭議糾紛解決的專業(yè)性。
(二)明確界定養(yǎng)老保險法律關系中各主體法律責任
“徒法不足以自行”、“法貴在行”,對每個遵循法治的國家而言,既要制定完善法律制度,又要保障法律制度的實施運行。法律制度得以良好有序運行的重要保障即是爭議處理機制,也就是上述所提到的當該項法律制度所維護的權益遭受侵害時的救濟機制。而權益救濟機制發(fā)揮作用的重要保障是法律責任,因為,只有當法律規(guī)范對法律關系中各類法律主體的法律責任進行詳細規(guī)定時,在出現某一法律主體作出違法行提供論文寫作和寫作服務lunwen. 1KEJI AN. COM,歡迎您的光臨為侵害到法律規(guī)范所保障的權益的事件后,當事人通過一定的救濟程序追究相關責任主體的法律責任,才能實現對自身權益的維護。法律責任是法律規(guī)范的基本構成要素,是法律規(guī)范的權威性和嚴肅性的體現,明確規(guī)范法律責任也是有效減少和預防權益遭受侵害事件發(fā)生的重要舉措。通過比較分析國外一些國家建立農村社會養(yǎng)老保險制度的經驗,以法律形式確立農村社會養(yǎng)老保險制度并明確規(guī)范各類法律主體法律責任,是農村社會養(yǎng)老制度較為完善的國家通行的做法。明確具體規(guī)范各類法律主體的法律責任,一方面可以使農村社會養(yǎng)老保險法律關系中各法律主體的權利、義務及法律責任明晰,體現了法律制度的規(guī)范性、約束力和權威性;另一方面也使得農村社會養(yǎng)老保險各法律主體清楚地認識到自己的權利義務及法律責任,從而對于自己行為有明確的預期,這有利于確保社會養(yǎng)老保險法律制度的穩(wěn)定性、連續(xù)性和確定性。
三、完善民族地區(qū)農村社會養(yǎng)老保險權益法律救濟的立法建議
有權利必有救濟,無救濟即無權利。從域外的經驗來看,社會保險爭議的解決并不拘泥于行政與司法二者傳統(tǒng)意義上的分工,在解決爭議時更多地依賴于行政權力的積極作用,但以司法作為最后一道防線。因此,為了保障社會保險法律制度的實施效果,維護當事人的社會保險權益,健全完善對社會保險權益的法律救濟制度是不可或缺的。農村社會養(yǎng)老保險權益作為社會保險權益的重要組成部分,勢必會隨著社會保險權益法律救濟制度的完善得到更好地保障。
(一)應健全完善涉農村社會養(yǎng)老保險權益的爭議處理機制
1、行政救濟制度方面
目前,我國社會保險爭議主要通過行政救濟方式予以處理,通過向社會保險費征收機構、社會保險行政部門等部門機構申請行政復議,然而,由于缺乏有效的制度規(guī)范,社會保險爭議的行政救濟程序中存在執(zhí)法政策多元化、執(zhí)法主體分割化、操作程序不規(guī)范等現象,這些都嚴重影響了行政救濟對社會保險爭議處理的效果。筆者認為,在完善社會保險爭議的行政救濟制度過程中,應注重以下方面的制度建設:其一,設置行政處理前置程序,將其作為社會保險訴訟啟動的前提條件。因為,這樣可以給作出行為的行政機構一個自我糾錯的機會,也是該行政機關的主管行政機關進行監(jiān)督糾察的一種方式,更重要的是,有利于節(jié)約當事人訴訟成本,使當事人的社會保險爭議糾紛得到及時有效化解。其二,強化社會保險相關行政部門的行政責任。目前《社會保險法》等相關法律規(guī)范中對行政機關及其工作人員的法律責任普遍缺乏明確具體的規(guī)定,如《社會保險法》第十一章中“依法承擔賠償責任”、“依法給予處分”等缺乏剛性的規(guī)定模糊了對違法行政工作人員所應承擔的法律責任,因此,既應明確規(guī)定對違法的行政工作人員的法律制裁措施;又應明確規(guī)定行政機關的賠償責任。在實務中,目前鮮見社會保險經辦機構、社會保險費征收機構等其他從事社會保險工作的行政部門因違法行為對被保險人承擔賠償責任的案例,而依據《國家賠償法》第七條的規(guī)定,即“行政機關及其工作人員行使行政職權侵犯公民、法人和其他組織的合法權益造成損害的,該行政機關為賠償義務機關。”因此,對于從事社會保險工作的行政機構及其工作人員對公民社會保險權益實施侵害并造成的,應依據《國家賠償法》的有關規(guī)定處理,并據此要求該行政機關承擔相應的賠償責任。
2、司法救濟制度方面
司法救濟是社會保險權益獲得保障的最后一道防線,如果某項權益得不到司法救濟的鞏固和保護,那么這項權利本身的設定也就無意義了。筆者認為,應在以下方面加強對社會保險權益的司法救濟制度建設:其一,推行社會保險爭議專業(yè)化審判。社會保險權益的社會性質決定了社會保險法律關系不是單純的民事法提供論文寫作和寫作服務lunwen. 1KEJI AN. COM,歡迎您的光臨律關系、行政法律關系,也不等同于勞動關系,因此,簡單地將社會保險爭議分解從而分別適用民事或行政訴訟程序,單純依據私法原理或公法原理處理社會保險爭議,都不利于當事人社會保險權益的有效維護和社會保險事業(yè)的長遠發(fā)展,而應在調整融合公法和私法的基礎上,建立專門性的社會保險權益司法救濟方式。建議在我國法院內部設立社會保險專業(yè)審判庭,對社會保險爭議進行專業(yè)化審判,這不僅充分體現了社會保險爭議的特殊性,還能過專業(yè)化審判提高社會保險爭議糾紛審判質效,加強對當事人在其社會保險權益受到不法侵害時獲得更加及時、有效的司法保護。其二,進一步擴大社會保險爭議受案范圍。目前被納入法院受案范圍的社會保險爭議范圍較窄,其中涉農的社會保險糾紛表現得尤為突出,這與法律規(guī)范對社會保險法律關系中各類法律主體權利義務有規(guī)定而沒有設定相應的法律責任規(guī)定有關。因此,在健全完善法律制度的過程中,還應擴大法院對社會保險爭議的受案范圍,畢竟社會保險爭議只有突破“門檻”才能進入到司法救濟的程序中。其三,結合人民陪審員制度優(yōu)勢,增強社會保險爭議矛盾化解力度。由于社會保險爭議涉及到特殊領域的專業(yè)知識,而短期內要求審判人員完全具備社會保險相關知識是不切實際的,因而,可以結合人民陪審員制度的優(yōu)勢,讓特定領域的專家和技術人員參與到社會保險爭議糾紛的司法審判過程中來,這有助于有效解決審判人員對某些專業(yè)知識缺乏的不足,在審判實踐中充分體現出社會保險爭議糾紛的特殊性。
3、人才培養(yǎng)機制方面
民族地區(qū)應深入實施人才發(fā)展戰(zhàn)略,加強民族地區(qū)人才隊伍建設。為進一步推進民族地區(qū)農村社會養(yǎng)老保險等社會保險的發(fā)展,應加大民族地區(qū)社會保險專業(yè)技術人才和新農村實用人才培養(yǎng)工作力度, 為推動新農村建設培養(yǎng)急需的實用人才。一方面,加強從事社會保障工作的公務人才隊伍培養(yǎng),建立社會保險專業(yè)知識長效教育培訓工作機制,大力推行首問負責制、限時辦結制等制度,切實提高工作透明度,全面提升從事社會保障工作系統(tǒng)的窗口單位的服務質量和依法辦事水平。同時,還應加強重點崗位風險防范,抓住工作重點領域、關鍵環(huán)節(jié)和部位,建立風險點防控等機制,確保新農?;鸬壬绫;鸬冗\行安全。另一方面,還應加強社會保險專業(yè)審判人才培養(yǎng),增強社會保險爭議矛盾糾紛化解力度。隨著社會保險法律制度的不斷健全完善以及勞動者維權意識的不斷增強,新類型社會保險爭議案件將不斷涌現,傳統(tǒng)案件也將呈現出新的特點,社會保險爭議訴求的復雜化將導致案件神力難度加大,這些都對審判人員提出了更高的要求和挑戰(zhàn)。因此,要加強社會保險爭議審判組織建設,在強化專業(yè)化審判理念的基礎上,加強社會保險法律規(guī)范及相關專業(yè)知識的學習培養(yǎng),提高審判人員審理社會保險爭議糾紛的業(yè)務水平和司法能力,提高社會保險案件的審判質量和審判效率。
(二)提供論文寫作和寫作服務lunwen. 1KEJI AN. COM,歡迎您的光臨應明確規(guī)范農村社會養(yǎng)老保險各法律主體的法律責任
健全完善的法律責任制度是農村社會養(yǎng)老保險法律制度有效運行的必要保障,因此應明確農村社會養(yǎng)老保險法律關系中各法律主體的權利義務及相關的法律責任,以確保各主體各司其職,真正實現參保人員合法權益。從法律責任的規(guī)范來看,應包含的主要要素有責任主體、責任類型及責任方式等,主要包含以下內容:
1、農村居民個人的法律責任
主要是指參保的農村居民個人的法律責任。參保人員的義務主要是按期繳納養(yǎng)老保險費和保證參保條件和待遇領取條件的真實性和合法性。相對應的,參保的農村居民個人的法律責任,主要包括養(yǎng)老保險費繳納方面的法律責任和養(yǎng)老保險待遇領取方面的法律責任,且主要表現在騙取養(yǎng)老保險待遇方面。在養(yǎng)老保險費繳納方面,每位參保的農村居民應當定期、足額的繳納養(yǎng)老保險費,若不能按期足額繳納養(yǎng)老保險費或仍未補繳的,面臨的法律后果即不能享受養(yǎng)老保險待遇。在養(yǎng)老保險待遇領取方面,存在的違法行為主要指騙取養(yǎng)老保險待遇,主要是個人不符合享受養(yǎng)老保險待遇的資格,以欺詐、偽造證明材料或者其他手段騙取養(yǎng)老保險待遇的,如偽造身份證明、冒用他人身份證明;偽造、變造檔案年齡;有的偽造、變造領取養(yǎng)老保險待遇證明文件,甚至出現了已經去世的人仍在領取養(yǎng)老保險的事例等。針對上述而采取虛報年齡、偽造證件等欺詐手段冒領、多領、騙領養(yǎng)老保險待遇等情形,除依法責令當事人退回騙取的養(yǎng)老金以外,還應根據數額大小,采取不同的處罰措施,如違法金額較小的,可處以相應的罰款和批評教育;違法金額加大的,構成犯罪的,應依法追究相應的刑事責任。
2、集體組織的法律責任
主要是指村集體經濟組織的法律責任。在農村社會養(yǎng)老保險實施過程中,村集體組織的主要職責是對參保人員的繳費給予財政補助,補助標準由村民委員會召開村民會議民主確定。相應的,集體組織或相關人員應當承擔相應的法律責任主要包括:村集體組織及其成員故意隱瞞集體財政收支狀況以規(guī)避、逃避對參保人員補助職責的;村集體未經村民委員會召開村民會議等法定程序民主確定而擅自確定對參保人員的補助標準的;村集體承諾對農民參保繳費予以補助,但未及時、足額的將補助資金存入指定賬戶,致使養(yǎng)老保險補助資金未能按時到賬的;村集體相關工作人員在履行職責過程中存在隱匿、轉移、侵占、挪用或違規(guī)投資運營補助資金的,造成養(yǎng)老保險基金流失的情形等,針對上述情形,承擔的法律責任形式主要包括:警告、處分、罰款、限期改正等,責令追回被隱匿、轉移、侵占、挪用或違規(guī)投資運營的補助資金,沒收違法所得,依法構成犯罪的,應依法追究刑事責任。
3、政府部門及相關機構的法律責任
主要是指對農村社會養(yǎng)老保險實施管理監(jiān)督的相關政府部門及其附屬機構應承擔的法律責任,相關的責任主體主要有社會保險行政部門和其他有關行政部門、社會保險經辦機構、社會保險費征收機構及其工作人員等。民族地區(qū)農村社會養(yǎng)老保險立法問題涉及到農村社會養(yǎng)老保險立法、民族自治地方立法以及政治、金融等相關配套制度立法等諸多立法問題,內容繁多且復雜,包括但不限于本文研究的內容,例如還包括,如何實現農村社會養(yǎng)老保險全覆蓋,讓全體農村居民老有所依“夢想成真”;如何實現農村社會養(yǎng)老保險提供論文寫作和寫作服務lunwen. 1KEJI AN. COM,歡迎您的光臨基金籌資渠道多元化、監(jiān)管規(guī)范化,讓農村社會養(yǎng)老保險養(yǎng)老金“錢途無憂”;如何實現農村社會養(yǎng)老保險金調整機制常態(tài)化,讓農村社會養(yǎng)老保險待遇水平“水漲船高”;如何實現農村社會養(yǎng)老保險關系轉移接續(xù)無障礙,讓農村居民養(yǎng)老保險關系銜接“暢通無阻”,以及如何保障民族自治地方行使自治權利管理本地區(qū)農村社會養(yǎng)老保險事務,發(fā)展民族自治地方農村社會養(yǎng)老保險事業(yè)等問題,是民族地區(qū)農村社會養(yǎng)老保險法律制度的最主要內容,此外,還涉及到一些政治經濟體制改革的問題??傊?,建立起具有中國特色社會主義民族地區(qū)農村社會養(yǎng)老保險法律制度還有不少有待進一步研究和實踐的問題。希冀民族地區(qū)農村社會養(yǎng)老保險法律制度早日取得新的突破,早日實現我國民族地區(qū)農村居民“老吾老以及人之老”的美好愿景。