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(一)公益訴訟的概念
公益訴訟一詞始于20世紀(jì)60年代,美國在經(jīng)歷了劇烈的社會變革后,伴隨著公益運動的展開而廣泛使用該術(shù)語。由于當(dāng)時美國的眾多社會制度均面臨挑戰(zhàn),因而出現(xiàn)了各種嘗試改革的方案,設(shè)立了眾多的公益法律機構(gòu)及類似的倡導(dǎo)制度,它們是為環(huán)境、消費者、女性、有色人種、未成年人及類似的諸多社會公共利益而展開活動,由此而進行的訴訟被稱為公益訴訟。
(二)公益訴訟的意義
1.公益訴訟昭示維護憲法和法律規(guī)定的權(quán)利,這是民主和法制建設(shè)進一步健全的需要。
近年來,公益訴訟已成為司法實踐和社會生活中的熱點話題,各類公益訴訟不時見諸媒體報道。無論從國外公益訴訟的發(fā)展歷程與趨勢,還是從我國的現(xiàn)實情況來看,公益訴訟的興起是我國社會和法治進步的重要標(biāo)志之一。
公益訴訟的原告打官司不圖私利,為社會公益,且風(fēng)險很大,因為被告往往是壟斷性大企業(yè)或者國家機關(guān)。為什么會出現(xiàn)公益訴訟,出現(xiàn)這么多“好事之徒”?現(xiàn)實生活中,在一些國有資產(chǎn)流失、不正當(dāng)競爭、環(huán)境污染等嚴(yán)重?fù)p害國家和社會公共利益的事件頻頻發(fā)生,而行政權(quán)力膨脹和現(xiàn)有監(jiān)督制度還存在著一定的疏漏。于是,尋常百姓開始拿起法律武器向不法行為叫板。這表明社會主義法治建設(shè)逐步深入推進,改變著人們的生產(chǎn)、生活方式和態(tài)度。對社會公眾來說,公益訴訟昭示維護憲法和法律規(guī)定的權(quán)利,這是民主和法制建設(shè)進一步健全的需要。
2.公益訴訟既是一種“見義勇為”的正義之舉,也是社會進步最顯著的標(biāo)志。
在中國的現(xiàn)實司法實踐中,以個人的力量對抗于強大的壟斷部門或權(quán)力機構(gòu),一種結(jié)果是輿論喧囂之后卻沒了下文,二是雖然有了一個較好的結(jié)果卻付出了沉重的代價,如河南葛銳訴鄭州鐵路分局廁所使用收費一案,雖然判決獲得支持,而葛先生個人在近三年的訴訟中,付出了大量人精力財力,且精神上承受了相當(dāng)?shù)膲毫Α?/p>
公益訴訟難以獲得支持,但卻并非“與己無關(guān)”?,F(xiàn)實生活中,有些人損公肥私、大發(fā)不義之財,不就是掏了每個公民的腰包嗎?同樣是納稅人,有人靠守法經(jīng)營發(fā)財致富,有人卻投機取巧,從國庫里騙錢發(fā)家,這能叫公平競爭嗎?這是對其他納稅人的不公正待遇。我們有責(zé)任維護法律的尊嚴(yán),有責(zé)任協(xié)助有關(guān)部門執(zhí)法,這既是維護國家整體利益,也是維護我們自身利益的一種手段。為了國家或公眾利益不受侵害,通過訴訟的辦法要求法院追究被告的違法責(zé)任,既昭示了人們權(quán)利意識的加強,更沖擊了社會上普遍存在的麻木;既是一種“見義勇為”的正義之舉,也是社會進步最顯著的標(biāo)志。
3.公益訴訟在國際上受到普遍支持,是國家法制健全的標(biāo)志。
二、對我國公益訴訟發(fā)展的思考
(一)我國公益訴訟需要立法支持
從依法治國的要求來說,為公共利益挺身而出的“好事之徒”的出現(xiàn)說明老百姓學(xué)會了用法律作為維護權(quán)利的武器,使得法的意義開始向“權(quán)利”的本原回歸。
然而,由于現(xiàn)行的法律不夠完善,各地嶄露頭角的公益訴訟的原告,在維權(quán)道路上可謂步履艱難。在一個法治社會,面對不公平、不合法的事情,任何一個有社會責(zé)任心的人,都應(yīng)有權(quán)通過法律程序解決問題。我國《憲法》第二條規(guī)定:“中華人民共和國的一切權(quán)力屬于人民。人民依照法律規(guī)定,通過各種途徑和形式管理國家事務(wù),管理經(jīng)濟和文化事務(wù),管理社會事務(wù)?!彪m然在目前的社會生活中,人民必須把管理國家事務(wù)和社會事務(wù)的權(quán)力委托給國家機關(guān)行使,但當(dāng)受托者不按照人民的意志行使權(quán)力時,人民該怎么辦呢?承認(rèn)公民對公共事務(wù)的訴訟權(quán)力,是憲法原則在訴訟領(lǐng)域的具體體現(xiàn)。現(xiàn)行法律中有關(guān)“訴訟主體”的規(guī)定,使當(dāng)前的許多公益訴訟徒具虛名。在一些污染環(huán)境、制假售假、不正當(dāng)競爭、國有資產(chǎn)流失等案件發(fā)生后,雖然受害者眾多,但根據(jù)現(xiàn)行法律,只有直接對公民個體利益造成了損害,公民才能向相關(guān)部門舉報,但卻無法代表公眾對致害人提訟。如相關(guān)行政機關(guān)不履行法定職責(zé)或怠于履行維護公共利益的職責(zé),公民也無法對行政機關(guān)提起行政訴訟。
公益訴訟機制的缺乏,限制了公民通過法律手段維護社會公共利益的行動,削弱了社會自我調(diào)節(jié)功能,不利于發(fā)揮公民監(jiān)督政府的作用??梢?,公民個人提起的公益訴訟有待立法的支持。
(二)檢察機關(guān)應(yīng)成為公益訴訟的重要主體
司法實踐中,一直存在著一個怪現(xiàn)象,一方面,國有資產(chǎn)流失、環(huán)境污染、壟斷等和國家利益、社會公共利益緊密相聯(lián)的案件,日益受到社會的關(guān)注。另一方面,社會公共利益一旦遭到損害,卻普遍存在著無人應(yīng)訴、無力應(yīng)訴、不愿應(yīng)訴等問題,致使國家和社會利益遭受損害。由個人自發(fā)為維護不特定多數(shù)人利益而提起的公益訴訟,盡管被告的行為可能侵害了公共利益,但因公共利益并非個人利益,按法律規(guī)定普通公民無權(quán),致使這些訴訟多以敗訴告終。法院駁回的理由很簡單,就是“原告與被告之間沒有直接利害關(guān)系”。直接利害關(guān)系,成了橫亙在公益訴訟面前一道過不去的關(guān)坎。
因而,檢察機關(guān)應(yīng)成為公益訴訟的重要主體。檢察機關(guān)提起的公益訴訟,是指人民檢察院對于涉及國家利益、社會公共利益以及公民重要權(quán)利的民事案件,在無人的情況下,以法律監(jiān)督者的身份代表國家將案件提交人民法院進行審判,要求人民法院追究違法者民事責(zé)任的訴訟。檢查機關(guān)提起的公益訴訟活動的開展,有利于維護公共利益和弱勢群體的利益。
(三)公益訴訟應(yīng)成為行政訴訟的重要組成部分
根據(jù)《中華人民共和國行政訴訟法》的規(guī)定,只有與被訴具體行政行為具有法律上的直接利害關(guān)系的公民、法人或其他組織才可以提起行政訴訟,這就意味著,我國行政訴訟法規(guī)定的訴訟僅限于救濟個案而提起的私益訴訟,而對非法律上的利害關(guān)系人針對國家公權(quán)機關(guān)的作為或不作為提起的訴訟,也即公益訴訟不予承認(rèn),實踐中對此類也是不受理的。
公益訴訟的推進必須有一個過程,無論從現(xiàn)有法治環(huán)境還是行政訴訟的實際地位來看,目前不可能有較大的冒進,而只能是穩(wěn)步推進。但是,這種限制公益行政訴訟的規(guī)定在實踐中越來越顯現(xiàn)出其缺陷:當(dāng)國家怠于行使職權(quán)造成公共利益受損時,如果個人或其他社會組織無法提訟,不僅不能體現(xiàn)法律的公平和正義,而且也不符合日益高漲的公民權(quán)利要求。因為公共利益是與每一個人都休戚相關(guān)的利益,公益與私益在本質(zhì)上是一致的;況且,法律上的利害關(guān)系不僅僅包括直接的利害關(guān)系,也包括間接的利害關(guān)系;既包括切身的利害關(guān)系,亦包括非切身的利害關(guān)系,因此,私以為,當(dāng)私人認(rèn)為自己的合法權(quán)利受到行政機關(guān)具體行政行為的影響時,即使這種影響是間接的、非切身的、可能發(fā)生的,也應(yīng)賦予其原告資格,這也是現(xiàn)代行政法發(fā)展的最重要的趨勢之一。“法律就是朝著允許全體公民他們所感興趣的任何行政裁決的方向發(fā)展?!?/p>
綜上所述,公益訴訟立法和實踐雖然在我國處于相對落后狀態(tài),但它對于維護我國憲法尊嚴(yán),建設(shè)法治國家,完善依法行政,增強人民法制精神具有重大意義,是值得我國大力推進的。
參考文獻
二、公益訴訟面臨的理論制度障礙及其克服
首先,我國采二元訴訟理論,包括程序和實體兩個方面。程序意義訴權(quán)是指提訟的權(quán)利,即權(quán);實體意義的訴權(quán)是指原告對被告實體要求獲得滿足的權(quán)利,即勝訴權(quán)。這種訴權(quán)理論認(rèn)為,訴權(quán)的產(chǎn)生和存在與實體權(quán)利密切相關(guān),必須是當(dāng)事人實體權(quán)利受到侵害,訴權(quán)的主體即當(dāng)事人必須是與民事糾紛有直接利害關(guān)系的人。換言之,只有直接利害關(guān)系人才能成為訴權(quán)主體,才能將其糾紛引到訴訟程序,才能得到國家法律的公力救濟。19世紀(jì)末,由于自由主義國家觀的產(chǎn)生和法治思想的發(fā)展,人們逐漸將國家和國民之間的關(guān)系視為公法上的權(quán)利義務(wù)關(guān)系,認(rèn)為國家權(quán)力來源于國民,因而國民也就有要求國家給予利用這項制度的公權(quán)。德國學(xué)者以此為前提,以訴權(quán)的觀念為媒介來說明個人和訴訟制度的關(guān)系。公法訴權(quán)說也由此取代私法訴權(quán)說而逐漸成為通說。訴權(quán)是基本是人權(quán),是當(dāng)事人維護自身獨立人格和自由意志所必然擁有的權(quán)利,是人權(quán)在訴訟法中的體現(xiàn),也是公民最基本的憲法權(quán)利。訴權(quán)的“憲法化”是當(dāng)展的趨勢之一。民事訴權(quán)屬于公法上的權(quán)利,而必然具有平等性和普遍性,無須主體身份的特定性,也無論糾紛是私益還是公益。民眾對公益享受訴權(quán),是開啟民事公益糾紛的公法救濟之門的鑰匙。
其次,傳統(tǒng)當(dāng)事人理論是從實體法的角度出發(fā)去考慮當(dāng)事人的適格問題,強調(diào)訴訟當(dāng)事人與民事實體權(quán)利的同一性。我國學(xué)者也普遍認(rèn)為,當(dāng)事人是指因民事上的權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生糾紛,以自己的名義進行訴訟,并受人們法院裁判拘束的直接厲害關(guān)系人。這種直接厲害關(guān)系當(dāng)事人理論在現(xiàn)代法治社會受到越來越多的質(zhì)疑。隨著社會的發(fā)展,許多新紛爭大量出現(xiàn),這些糾紛往往是圍繞離散性利益、擴散性利益或者是集團性利益的紛爭,或是當(dāng)事人之間缺乏相互性和對等性的紛爭。當(dāng)這些紛爭進入訴訟領(lǐng)域,就會表現(xiàn)出極強的公益色彩。這些現(xiàn)代型訴訟超越個人利害關(guān)系,即糾紛與當(dāng)事人之間可能并無直接的利害關(guān)系。如何解決這個矛盾,在傳統(tǒng)的當(dāng)事人理論中無法尋找到答案。于是程序當(dāng)事人理論應(yīng)運而生,即所謂的程序當(dāng)事人是指以自己的名義或應(yīng)訴,要求人民法院保護其合法民事權(quán)利或法律關(guān)系的人及其向?qū)Ψ?。?yīng)包括一切符合訴訟程序要求的和應(yīng)訴的雙方當(dāng)事人?!边@一理論把非直接當(dāng)事人也納入了當(dāng)事人體系,擴大了當(dāng)事人適格的范圍。
三、我國民事公益訴訟的制度構(gòu)想
(一)擴大原告主體適格的范圍。針對現(xiàn)行“直接利害關(guān)系說”的局限性,應(yīng)對“利害關(guān)系”作寬泛的理解,擴充原告主體資格適格理論,以訴訟目的權(quán)衡利害關(guān)系,只要有受法律保護的權(quán)益被侵害,就要允許相關(guān)個人或組織提訟。當(dāng)違法行為侵犯了國家利益和社會公共利益時,具有行為能力的法律主體就有權(quán)代表國家和公眾進行訴訟,主張公共利益以及受其影響的間接個人利益。
(二)擴大公益訴訟的可訴范圍。為了更全面地保護公共權(quán)利,擴大公益訴訟的可訴范圍。無論是對刑事違法行為,還是對民事違法行為、行政違法行為,只要其損害國家利益和公共利益,就應(yīng)當(dāng)受到公益訴訟的司法審查。對有些危害公益的民事、經(jīng)濟行為雖然法律沒有明確規(guī)定,但如果已明顯違背法理或情理習(xí)慣,法院就不能借口“法無明文規(guī)定”而拒絕審判,因為民事訴訟的目的是解決糾紛,審判權(quán)具有應(yīng)答性,只要當(dāng)事人,法院就應(yīng)當(dāng)受理。賦予法院對一些涉及公利益、影響較大的,而又沒有明確法律規(guī)定事件,按照已有的基本法律原則和公益需求予以審查的權(quán)利是對可訴范圍擴大的一項有力保障。當(dāng)然,為防止“濫訴”和“惡意訴訟”,對刑事、行政違法行為的公益訴訟須以違反了法律明確規(guī)定為前提,禁止無限類推。
(三)大力改進代表人訴訟制度。與集團訴訟相比,公益訴訟的目的已不僅是保護受害人的私人權(quán)益,且側(cè)重于保護社會公共利益。因此可從以下幾方面改進代表人訴訟制度:
1.允許原告提起禁止性訴訟。在代表人訴訟中法院一般不支持禁止性訴訟請求,但在許多公益訴訟中,原告的目的不僅是索賠,且是希望法院禁止侵害者繼續(xù)實施侵害行為,保護潛在的受害者。因此,僅僅是解決人的補償問題并不能使公共利益得到有效保護,只有允許代表訴訟人提起禁止性訴訟才能使不法的侵害行為得到有效約束,否則只能視為是對公共利益的漠視,從而挫傷代表人的訴訟積極性。
2.嚴(yán)格立案審查程序。為維持穩(wěn)定的訴訟秩序,防止“濫訴”,應(yīng)把好公益訴訟立案關(guān),可通過設(shè)立審前聽證程序,成立相關(guān)的審查委員會,負(fù)責(zé)此類案件的聽證審查,對確實損害了公共利益的案件予以受理,對“惡意訴訟”行為則拒絕受理。
公益訴訟在國外已是一種成熟的訴訟形式,而我國卻沒相應(yīng)的明確的規(guī)定,這對實踐中出現(xiàn)的公益訴訟的現(xiàn)實來說是一個極為尷尬的現(xiàn)象。不過相信隨著我國法治化進程的逐步加快,建設(shè)和諧社會,堅持科學(xué)發(fā)展觀的提出,對國家利益和社會公共利益的關(guān)注將會進一步增強,作為保護國家利益、社會公共利益的一種行之有效的制度,公益訴訟制度在我國一定會建立發(fā)展起來。
參考文獻:
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在司法實踐中,存在大量侵害國家利益和社會公共利益的違法行為,有些無直接利害關(guān)系人,有些直接利害關(guān)系人因不知、不愿、不敢而未提訟,所以形成違法行為出現(xiàn)而無人的局面。如目前在我國發(fā)生較多的環(huán)境污染案。長期以來,由于我國環(huán)境公益訴訟制度的缺失,使環(huán)境保護問題日益嚴(yán)峻,僅西部地區(qū)每年因環(huán)境破壞造成的損失竟然達1500億元,占當(dāng)?shù)赝趪鴥?nèi)生產(chǎn)總值的13%。國有資產(chǎn)的流失也是比較普通的損害公共利益和國家利益的現(xiàn)象。據(jù)國有資產(chǎn)管理局的統(tǒng)計和測算,目前平均每天都有近億元的國有資產(chǎn)流失,許多國有資產(chǎn)流失案件令人觸目驚心,卻因種種原因無人主張權(quán)利,無法進入司法的管轄和監(jiān)督范圍。此外,還有嚴(yán)重?fù)p害社會公共利益的壟斷經(jīng)營、造假售假坑害消費者等違法行為。由于我國三大訴訟法理論和立法發(fā)展的滯后,導(dǎo)致受害人無法通過訴訟途徑保護自己的合法權(quán)益或社會公共利益。而一些“打抱不平”者在為不特定的多數(shù)人贏得權(quán)益的訴訟多以敗訴而告終。隨著社會經(jīng)濟的不斷發(fā)展,社會公共利益與人民生活日益密切相關(guān),但這種公共利益同時又不是明確地與某個具體的人有利害關(guān)系,因而,通過法律途徑尋求救濟異常困難。現(xiàn)在我國是依法治國的社會,面對不公平、不合法的事情,任何一個有社會責(zé)任心的人,都應(yīng)有權(quán)通過法律程序解決問題。賦予人民公益訴權(quán),使人民管理國家和社會事務(wù)的權(quán)力通過司法途徑得以實現(xiàn),在一定程度上彌補法治漏洞,完善訴訟制度,從而擴大司法監(jiān)督體系的覆蓋面,更好地維護社會秩序和社會公共利益。
二、構(gòu)建公益訴訟制度的理論根據(jù)
公共利益并非是空泛的東西,它是具體存在的,公共利益的實現(xiàn)意味著對權(quán)力的監(jiān)督和制約。國家的一切權(quán)力屬于人民,人民是權(quán)力的所有者。權(quán)力的所有都把具體的權(quán)力按一定的組織體制委托給權(quán)力的使用者——國家機關(guān)和公職人員去具體運用。國家機關(guān)及公職人員只是受人民的委托來管理、使用公共權(quán)力,他們必須向權(quán)力的主體——人民負(fù)責(zé)。當(dāng)權(quán)力的使用者不依法查處違反國家利益、社會公共利益的違法行為時,人民應(yīng)該有權(quán)直接將侵犯國家利益及社會公共利益的行為提交司法審判,由人民法院依法作出判決,制裁違法行為。
三、構(gòu)建公益訴訟制度的實踐依據(jù)
隨著改革開放步伐的加大,一些不法分子,鉆我國市場經(jīng)濟法制不健全的空子,大肆掠奪國有資產(chǎn),損公肥私,進行不正當(dāng)競爭,擾亂社會經(jīng)濟秩序,極大地?fù)p害了國家、社會和消費者的利益。另一方面,一些企業(yè)為了獲取大規(guī)模利潤,不惜犧牲很多長遠利益,導(dǎo)致環(huán)境被破壞、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)瑕疵、消費者權(quán)益受損等大量公益性糾紛。帶有政策意義的壟斷行業(yè),為獲取巨額壟斷利潤而居高不下的服務(wù)價格,隨意的收費機制等極大的損害了廣大消費者的利益。針對國家利益和社會公共利益受侵害問題,全國各地已經(jīng)進行了積極有益的探索,為公益訴訟制度的確立提供了實踐基礎(chǔ)。在實踐中,僅自1997年5月河南方城人民檢察院,提起一例房屋買賣契約無效之訴,追回流失的國有資產(chǎn),才開創(chuàng)了國內(nèi)民事公益訴訟之先河。之后,公民個人為維護社會公共利益而進行的公益訴訟日趨增多。四、建立公益訴訟制度是構(gòu)建和諧社會的重要手段自古以來,實現(xiàn)社會和諧,建設(shè)美好社會,是人類孜孜以求的理想;熱愛和平,崇尚和美,追求和諧,更是中華民族的優(yōu)良傳統(tǒng)和高尚品德。然而,和諧社會絕不會自發(fā)生成,也不會自然實現(xiàn)。和諧社會的構(gòu)建必須依賴于法律制度的推動,必須借助于法治的踐行。在法治社會,訴訟是人們保護自己權(quán)利的最基本形式和最后保障。公益訴訟為人民參與國家事務(wù)的管理提供了新的途徑,從而推進法治的完善與和諧社會的建構(gòu)。
當(dāng)前,我國社會正處在轉(zhuǎn)型時期,社會經(jīng)濟成分、組織形式、利益關(guān)系和分配方式日益多樣化,各種社會矛盾隨之產(chǎn)生。在這種情況下,構(gòu)建社會主義和諧社會的過程,實際上就是一個協(xié)調(diào)社會各階層利益關(guān)系、整合社會資源、協(xié)調(diào)社會矛盾、維護社會穩(wěn)定的過程。由于公共利益具有廣泛的社會連帶性,一旦遭受損害,極易引致社會混亂。由于公益訴訟的特點,它可將復(fù)雜的社會問題、政治問題轉(zhuǎn)化為法律問題,防止糾紛和沖突升級為更劇烈的對抗性活動,達到解決利益矛盾、維護安全團結(jié)、社會和諧穩(wěn)定的目的。
五、公益訴訟制度是保障公共利益實現(xiàn)的需要
在中國社會轉(zhuǎn)型的過程中,隨著社會經(jīng)濟的迅速發(fā)展,社會一體化的程度日益加深,對公共利益的維護變得更加迫切。在公權(quán)力的行使過程中,許多違法行為就是以維護公共利益之名,行牟取個人利益、部門利益和地方利益之實,導(dǎo)致普通公民的合法利益和社會利益受到損害。在這方面公益訴訟制度就是一種有效的監(jiān)督方式,它有利于保障法律真正得以實施。任何一部法律的實施都需要有效的監(jiān)督。對于與社會成員利益息息相關(guān)的法律實施,人人都有參與權(quán)的公益訴訟制度不失為一種有效的監(jiān)督方式,這實際上是將涉及社會整體利益的法律的施行置于全社會的監(jiān)督之下,能夠有效地制止違法行為的發(fā)生,保證相關(guān)法律發(fā)揮最大的效能。因此,構(gòu)建公益訴訟制度是有效維護公共利益的需要。
六、公眾的期望
2006年6月中旬,人民日報與人民網(wǎng)在網(wǎng)上開展了對“公益訴訟,你了解多少?”的調(diào)查,共有376名網(wǎng)友參與各個單項調(diào)查。對于公益訴訟的重要性,網(wǎng)友表示出高度一致,83.9%的單項被調(diào)查者認(rèn)為公益訴訟對我們十分重要,因為它維護了大多數(shù)人的合法利益。96.3%的網(wǎng)友認(rèn)為應(yīng)當(dāng)修改我國的相關(guān)法律,建立公益訴訟制度。由此可見,公益訴訟也日漸被人們所認(rèn)識并接受,在我國構(gòu)建公益訴訟制度是人心所向。而且在實踐中,越來越多的法律工作者、律師等自愿承擔(dān)公益訴訟的責(zé)任。
2006年11月25日至26日,由中國民事訴訟法學(xué)研究會名譽會長、中國人民大學(xué)法學(xué)院教授江偉主持修訂的“民事訴訟法修訂專家建議稿”進行第四稿論證時,就有專家建議在民事訴訟法中設(shè)立公益訴訟程序。由此可見,在我國構(gòu)建民事公益訴訟制度是人心所向,大勢所趨。
綜上所述,在我國構(gòu)建民事公益訴訟制度是必然的,也是受人歡迎的,正如楊立新教授所言,在我國,現(xiàn)在建立公益訴訟制度是可行的,也是正逢其時的。
參考文獻
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公益訴訟起源于羅馬法,當(dāng)時的人們稱為罰金訴訟或民眾訴訟。但公益訴訟引起人們廣泛關(guān)注則是在20世紀(jì)后,隨著資本主義由自由資本主義走向壟斷資本主義以及社會主義的興起、高科技的迅速發(fā)展,人們的生產(chǎn)、生活日益社會化。為了維護國家利益、社會公共利益,公益訴訟逐漸被重視?,F(xiàn)代公益訴訟制度起源于美國,至今為止,美國已規(guī)定了較為完善的公益訴訟制度。此外,法國、英國等國也不同程度地規(guī)定了公益訴訟制度。但公益訴訟不是獨立于傳統(tǒng)刑事訴訟、行政訴訟、民事訴訟以外的第四大訴訟形態(tài),它只是民事訴訟框架內(nèi)的一個以目的為導(dǎo)向的概念,在某種意義上是為了保護傳統(tǒng)的三大訴訟法未能有效保護的利益而產(chǎn)生的。
一、彌補法治漏洞、完善訴訟制度的需要
我國目前的三大訴訟法(民事訴訟法、行政訴訟法、刑事訴訟法)對公共利益的司法保護存在真空:民事訴訟對公共利益的保護也只能通過代表人訴訟的方式實現(xiàn);行政訴訟只能通過對具體的行政行為進行司法審查來保護公共利益;刑事訴訟只能對被侵害、且侵害行為構(gòu)成犯罪的危害公共利益的行為,通過刑事附帶民事訴訟予以救濟。并且均規(guī)定,原告必須是與案件有直接利害關(guān)系的公民、法人和其他組織,普通公民無權(quán)。
在司法實踐中,存在大量侵害國家利益和社會公共利益的違法行為,有些無直接利害關(guān)系人,有些直接利害關(guān)系人因不知、不愿、不敢而未提訟,所以形成違法行為出現(xiàn)而無人的局面。如目前在我國發(fā)生較多的環(huán)境污染案。長期以來,由于我國環(huán)境公益訴訟制度的缺失,使環(huán)境保護問題日益嚴(yán)峻,僅西部地區(qū)每年因環(huán)境破壞造成的損失竟然達1500億元,占當(dāng)?shù)赝趪鴥?nèi)生產(chǎn)總值的13%。國有資產(chǎn)的流失也是比較普通的損害公共利益和國家利益的現(xiàn)象。據(jù)國有資產(chǎn)管理局的統(tǒng)計和測算,目前平均每天都有近億元的國有資產(chǎn)流失,許多國有資產(chǎn)流失案件令人觸目驚心,卻因種種原因無人主張權(quán)利,無法進入司法的管轄和監(jiān)督范圍。此外,還有嚴(yán)重?fù)p害社會公共利益的壟斷經(jīng)營、造假售假坑害消費者等違法行為。由于我國三大訴訟法理論和立法發(fā)展的滯后,導(dǎo)致受害人無法通過訴訟途徑保護自己的合法權(quán)益或社會公共利益。而一些“打抱不平”者在為不特定的多數(shù)人贏得權(quán)益的訴訟多以敗訴而告終。隨著社會經(jīng)濟的不斷發(fā)展,社會公共利益與人民生活日益密切相關(guān),但這種公共利益同時又不是明確地與某個具體的人有利害關(guān)系,因而,通過法律途徑尋求救濟異常困難。現(xiàn)在我國是依法治國的社會,面對不公平、不合法的事情,任何一個有社會責(zé)任心的人,都應(yīng)有權(quán)通過法律程序解決問題。賦予人民公益訴權(quán),使人民管理國家和社會事務(wù)的權(quán)力通過司法途徑得以實現(xiàn),在一定程度上彌補法治漏洞,完善訴訟制度,從而擴大司法監(jiān)督體系的覆蓋面,更好地維護社會秩序和社會公共利益。
二、構(gòu)建公益訴訟制度的理論根據(jù)
公共利益并非是空泛的東西,它是具體存在的,公共利益的實現(xiàn)意味著對權(quán)力的監(jiān)督和制約。國家的一切權(quán)力屬于人民,人民是權(quán)力的所有者。權(quán)力的所有都把具體的權(quán)力按一定的組織體制委托給權(quán)力的使用者——國家機關(guān)和公職人員去具體運用。國家機關(guān)及公職人員只是受人民的委托來管理、使用公共權(quán)力,他們必須向權(quán)力的主體——人民負(fù)責(zé)。當(dāng)權(quán)力的使用者不依法查處違反國家利益、社會公共利益的違法行為時,人民應(yīng)該有權(quán)直接將侵犯國家利益及社會公共利益的行為提交司法審判,由人民法院依法作出判決,制裁違法行為。
三、構(gòu)建公益訴訟制度的實踐依據(jù)
隨著改革開放步伐的加大,一些不法分子,鉆我國市場經(jīng)濟法制不健全的空子,大肆掠奪國有資產(chǎn),損公肥私,進行不正當(dāng)競爭,擾亂社會經(jīng)濟秩序,極大地?fù)p害了國家、社會和消費者的利益。另一方面,一些企業(yè)為了獲取大規(guī)模利潤,不惜犧牲很多長遠利益,導(dǎo)致環(huán)境被破壞、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)瑕疵、消費者權(quán)益受損等大量公益性糾紛。帶有政策意義的壟斷行業(yè),為獲取巨額壟斷利潤而居高不下的服務(wù)價格,隨意的收費機制等極大的損害了廣大消費者的利益。針對國家利益和社會公共利益受侵害問題,全國各地已經(jīng)進行了積極有益的探索,為公益訴訟制度的確立提供了實踐基礎(chǔ)。在實踐中,僅自1997年5月河南方城人民檢察院,提起一例房屋買賣契約無效之訴,追回流失的國有資產(chǎn),才開創(chuàng)了國內(nèi)民事公益訴訟之先河。之后,公民個人為維護社會公共利益而進行的公益訴訟日趨增多。四、建立公益訴訟制度是構(gòu)建和諧社會的重要手段
自古以來,實現(xiàn)社會和諧,建設(shè)美好社會,是人類孜孜以求的理想;熱愛和平,崇尚和美,追求和諧,更是中華民族的優(yōu)良傳統(tǒng)和高尚品德。然而,和諧社會絕不會自發(fā)生成,也不會自然實現(xiàn)。和諧社會的構(gòu)建必須依賴于法律制度的推動,必須借助于法治的踐行。在法治社會,訴訟是人們保護自己權(quán)利的最基本形式和最后保障。公益訴訟為人民參與國家事務(wù)的管理提供了新的途徑,從而推進法治的完善與和諧社會的建構(gòu)。
當(dāng)前,我國社會正處在轉(zhuǎn)型時期,社會經(jīng)濟成分、組織形式、利益關(guān)系和分配方式日益多樣化,各種社會矛盾隨之產(chǎn)生。在這種情況下,構(gòu)建社會主義和諧社會的過程,實際上就是一個協(xié)調(diào)社會各階層利益關(guān)系、整合社會資源、協(xié)調(diào)社會矛盾、維護社會穩(wěn)定的過程。由于公共利益具有廣泛的社會連帶性,一旦遭受損害,極易引致社會混亂。由于公益訴訟的特點,它可將復(fù)雜的社會問題、政治問題轉(zhuǎn)化為法律問題,防止糾紛和沖突升級為更劇烈的對抗性活動,達到解決利益矛盾、維護安全團結(jié)、社會和諧穩(wěn)定的目的。
五、公益訴訟制度是保障公共利益實現(xiàn)的需要
在中國社會轉(zhuǎn)型的過程中,隨著社會經(jīng)濟的迅速發(fā)展,社會一體化的程度日益加深,對公共利益的維護變得更加迫切。在公權(quán)力的行使過程中,許多違法行為就是以維護公共利益之名,行牟取個人利益、部門利益和地方利益之實,導(dǎo)致普通公民的合法利益和社會利益受到損害。在這方面公益訴訟制度就是一種有效的監(jiān)督方式,它有利于保障法律真正得以實施。任何一部法律的實施都需要有效的監(jiān)督。對于與社會成員利益息息相關(guān)的法律實施,人人都有參與權(quán)的公益訴訟制度不失為一種有效的監(jiān)督方式,這實際上是將涉及社會整體利益的法律的施行置于全社會的監(jiān)督之下,能夠有效地制止違法行為的發(fā)生,保證相關(guān)法律發(fā)揮最大的效能。因此,構(gòu)建公益訴訟制度是有效維護公共利益的需要。
六、公眾的期望
在司法實踐中,存在大量侵害國家利益和社會公共利益的違法行為,有些無直接利害關(guān)系人,有些直接利害關(guān)系人因不知、不愿、不敢而未提訟,所以形成違法行為出現(xiàn)而無人的局面。如目前在我國發(fā)生較多的環(huán)境污染案。長期以來,由于我國環(huán)境公益訴訟制度的缺失,使環(huán)境保護問題日益嚴(yán)峻,僅西部地區(qū)每年因環(huán)境破壞造成的損失竟然達1500億元,占當(dāng)?shù)赝趪鴥?nèi)生產(chǎn)總值的13%。國有資產(chǎn)的流失也是比較普通的損害公共利益和國家利益的現(xiàn)象。據(jù)國有資產(chǎn)管理局的統(tǒng)計和測算,目前平均每天都有近億元的國有資產(chǎn)流失,許多國有資產(chǎn)流失案件令人觸目驚心,卻因種種原因無人主張權(quán)利,無法進入司法的管轄和監(jiān)督范圍。此外,還有嚴(yán)重?fù)p害社會公共利益的壟斷經(jīng)營、造假售假坑害消費者等違法行為。由于我國三大訴訟法理論和立法發(fā)展的滯后,導(dǎo)致受害人無法通過訴訟途徑保護自己的合法權(quán)益或社會公共利益。而一些“打抱不平”者在為不特定的多數(shù)人贏得權(quán)益的訴訟多以敗訴而告終。隨著社會經(jīng)濟的不斷發(fā)展,社會公共利益與人民生活日益密切相關(guān),但這種公共利益同時又不是明確地與某個具體的人有利害關(guān)系,因而,通過法律途徑尋求救濟異常困難?,F(xiàn)在我國是依法治國的社會,面對不公平、不合法的事情,任何一個有社會責(zé)任心的人,都應(yīng)有權(quán)通過法律程序解決問題。賦予人民公益訴權(quán),使人民管理國家和社會事務(wù)的權(quán)力通過司法途徑得以實現(xiàn),在一定程度上彌補法治漏洞,完善訴訟制度,從而擴大司法監(jiān)督體系的覆蓋面,更好地維護社會秩序和社會公共利益。
二、構(gòu)建公益訴訟制度的理論根據(jù)
公共利益并非是空泛的東西,它是具體存在的,公共利益的實現(xiàn)意味著對權(quán)力的監(jiān)督和制約。國家的一切權(quán)力屬于人民,人民是權(quán)力的所有者。權(quán)力的所有都把具體的權(quán)力按一定的組織體制委托給權(quán)力的使用者——國家機關(guān)和公職人員去具體運用。國家機關(guān)及公職人員只是受人民的委托來管理、使用公共權(quán)力,他們必須向權(quán)力的主體——人民負(fù)責(zé)。當(dāng)權(quán)力的使用者不依法查處違反國家利益、社會公共利益的違法行為時,人民應(yīng)該有權(quán)直接將侵犯國家利益及社會公共利益的行為提交司法審判,由人民法院依法作出判決,制裁違法行為。
三、構(gòu)建公益訴訟制度的實踐依據(jù)
隨著改革開放步伐的加大,一些不法分子,鉆我國市場經(jīng)濟法制不健全的空子,大肆掠奪國有資產(chǎn),損公肥私,進行不正當(dāng)競爭,擾亂社會經(jīng)濟秩序,極大地?fù)p害了國家、社會和消費者的利益。另一方面,一些企業(yè)為了獲取大規(guī)模利潤,不惜犧牲很多長遠利益,導(dǎo)致環(huán)境被破壞、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)瑕疵、消費者權(quán)益受損等大量公益性糾紛。帶有政策意義的壟斷行業(yè),為獲取巨額壟斷利潤而居高不下的服務(wù)價格,隨意的收費機制等極大的損害了廣大消費者的利益。針對國家利益和社會公共利益受侵害問題,全國各地已經(jīng)進行了積極有益的探索,為公益訴訟制度的確立提供了實踐基礎(chǔ)。在實踐中,僅自1997年5月河南方城人民檢察院,提起一例房屋買賣契約無效之訴,追回流失的國有資產(chǎn),才開創(chuàng)了國內(nèi)民事公益訴訟之先河。之后,公民個人為維護社會公共利益而進行的公益訴訟日趨增多。四、建立公益訴訟制度是構(gòu)建和諧社會的重要手段自古以來,實現(xiàn)社會和諧,建設(shè)美好社會,是人類孜孜以求的理想;熱愛和平,崇尚和美,追求和諧,更是中華民族的優(yōu)良傳統(tǒng)和高尚品德。然而,和諧社會絕不會自發(fā)生成,也不會自然實現(xiàn)。和諧社會的構(gòu)建必須依賴于法律制度的推動,必須借助于法治的踐行。在法治社會,訴訟是人們保護自己權(quán)利的最基本形式和最后保障。公益訴訟為人民參與國家事務(wù)的管理提供了新的途徑,從而推進法治的完善與和諧社會的建構(gòu)。
當(dāng)前,我國社會正處在轉(zhuǎn)型時期,社會經(jīng)濟成分、組織形式、利益關(guān)系和分配方式日益多樣化,各種社會矛盾隨之產(chǎn)生。在這種情況下,構(gòu)建社會主義和諧社會的過程,實際上就是一個協(xié)調(diào)社會各階層利益關(guān)系、整合社會資源、協(xié)調(diào)社會矛盾、維護社會穩(wěn)定的過程。由于公共利益具有廣泛的社會連帶性,一旦遭受損害,極易引致社會混亂。由于公益訴訟的特點,它可將復(fù)雜的社會問題、政治問題轉(zhuǎn)化為法律問題,防止糾紛和沖突升級為更劇烈的對抗性活動,達到解決利益矛盾、維護安全團結(jié)、社會和諧穩(wěn)定的目的。
五、公益訴訟制度是保障公共利益實現(xiàn)的需要
在中國社會轉(zhuǎn)型的過程中,隨著社會經(jīng)濟的迅速發(fā)展,社會一體化的程度日益加深,對公共利益的維護變得更加迫切。在公權(quán)力的行使過程中,許多違法行為就是以維護公共利益之名,行牟取個人利益、部門利益和地方利益之實,導(dǎo)致普通公民的合法利益和社會利益受到損害。在這方面公益訴訟制度就是一種有效的監(jiān)督方式,它有利于保障法律真正得以實施。任何一部法律的實施都需要有效的監(jiān)督。對于與社會成員利益息息相關(guān)的法律實施,人人都有參與權(quán)的公益訴訟制度不失為一種有效的監(jiān)督方式,這實際上是將涉及社會整體利益的法律的施行置于全社會的監(jiān)督之下,能夠有效地制止違法行為的發(fā)生,保證相關(guān)法律發(fā)揮最大的效能。因此,構(gòu)建公益訴訟制度是有效維護公共利益的需要。
六、公眾的期望
2006年6月中旬,人民日報與人民網(wǎng)在網(wǎng)上開展了對“公益訴訟,你了解多少?”的調(diào)查,共有376名網(wǎng)友參與各個單項調(diào)查。對于公益訴訟的重要性,網(wǎng)友表示出高度一致,83.9%的單項被調(diào)查者認(rèn)為公益訴訟對我們十分重要,因為它維護了大多數(shù)人的合法利益。96.3%的網(wǎng)友認(rèn)為應(yīng)當(dāng)修改我國的相關(guān)法律,建立公益訴訟制度。由此可見,公益訴訟也日漸被人們所認(rèn)識并接受,在我國構(gòu)建公益訴訟制度是人心所向。而且在實踐中,越來越多的法律工作者、律師等自愿承擔(dān)公益訴訟的責(zé)任。
2006年11月25日至26日,由中國民事訴訟法學(xué)研究會名譽會長、中國人民大學(xué)法學(xué)院教授江偉主持修訂的“民事訴訟法修訂專家建議稿”進行第四稿論證時,就有專家建議在民事訴訟法中設(shè)立公益訴訟程序。由此可見,在我國構(gòu)建民事公益訴訟制度是人心所向,大勢所趨。
綜上所述,在我國構(gòu)建民事公益訴訟制度是必然的,也是受人歡迎的,正如楊立新教授所言,在我國,現(xiàn)在建立公益訴訟制度是可行的,也是正逢其時的。
參考文獻
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[4]張清杰,鄭春乃.建立我國公益訴訟制度的初步構(gòu)想[J].中國律師,2006;(4)
[5]肖潘潘.96.3%的網(wǎng)友支持建立公益訴訟制度[N].人民日報,2006-06-23
一、行政公益訴訟的概念和特點
早在古羅馬時期就有公益訴訟和私益訴訟之分,其中,“私益訴訟乃保持個人所有權(quán)益的訴訟,僅特定人才可提起;公益訴訟乃保護社會公共利益的訴訟,除法律有特別規(guī)定外,凡市民均可提起”。由此可見,在古羅馬時期市民為維護公共利益及社會秩序,可提起公益訴訟,且提起公益訴訟的原告與所訴之利益不必有直接利害關(guān)系。而現(xiàn)在意義上的行政公益訴訟是指特定的國家機關(guān)和相關(guān)的團體和個人,根據(jù)法律的授權(quán),對侵犯國家利益、社會公共利益的行為,向法院,由法院依法追究相對人法律責(zé)任的訴訟活動。與傳統(tǒng)的行政訴訟相比,其具有以下幾個基本特點。
第一,行政公益訴訟的目的是維護公共利益。所謂公共利益,主要有兩層涵義:一是指社會公共利益,即為社會全部或部分成員所享有的利益,其涉及文明的社會生活并以這種生活名義所提出的主張、要求或愿望,包括一般安全利益、保護道德的利益、保護社會資源(的利益以及經(jīng)濟、政治和文化進步方面的利益等。二是指國家公共利益,其涉及政治組織社會的生活并以政治組織社會名義提出的主張、要求或愿望。行政公益訴訟的目的就是為了保護國家、社會公共利益,制止行政主體濫用權(quán)力危害國家和社會,促使形成良好社會秩序。
第二,行政公益訴訟原告具有廣泛性。行政公益訴訟的原告并不局限于具體的合法權(quán)利或財產(chǎn)受到損害的特定人,也包括無直接利害關(guān)系人。也即,只要行政主體的違法行為侵害了國家利益或社會公共利益,或?qū)液蜕鐣怖婢哂袚p害的潛在可能,特定國家機關(guān)或公益組織等就可以向法院提起公益訴訟。
第三,行政公益訴訟成立的前提既可以是違法行為已造成了現(xiàn)實的損害,也可以存在損害發(fā)生可能性的潛在損害。
對于行政公益訴訟制度,各國雖然在稱呼上不一,然而其內(nèi)涵大致相當(dāng)。
在日本,其《行政案件訴訟法》第5條中將行政訴訟分為抗告訴訟、當(dāng)事人訴訟、民眾訴訟和機關(guān)訴訟四種。其中,民眾訴訟不限于救濟者本人權(quán)益,而是含請求糾正國家機關(guān)或公共團體不符合法律的行為的訴訟,具體包括與公職選舉有關(guān)的訴訟、與直接請求有關(guān)的訴訟、居民訴訟、基于《憲法》第95條的居民投票的訴訟、有關(guān)最高法院法官的國民審查的訴訟,目的在于使公民以選舉人的身份通過訴訟手段制約國家機關(guān)或公共性權(quán)力機構(gòu)的行為。由此可見,民眾訴訟具有客觀訴訟的性質(zhì),可以認(rèn)為是行政公益訴訟的一種形態(tài)。
在美國,行政公益訴訟被稱為所謂的“私人檢察總長制度”,即國會通過制定法律,授權(quán)私人或團體為了公共利益,針對官吏的非法作為或不作為而提起的訴訟。主要包括相關(guān)人訴訟、納稅人訴訟和職務(wù)履行令請求訴訟三類。其中,“相關(guān)人訴訟是指私人在不具備當(dāng)事人資格的情況下,允許他以相關(guān)人的名義提訟。納稅人訴訟,是指原告以納稅人的身份提訟,針對國家機關(guān)的行為導(dǎo)致公共資金的流失或公共資金的不當(dāng)支出。職務(wù)履行令請求訴訟,是指當(dāng)國家行政機關(guān)不作為時,要求法院做出判決,責(zé)令行政機關(guān)履行其職務(wù)。”
除此之外,法國的“越權(quán)訴訟”、德國的“公益代表人制度”、英國的“以公法名義保護私權(quán)之訴”等等制度建構(gòu),都是各國對公共利益予以司法保護的具體制度建構(gòu)。值得提及的是,行政公益訴訟明顯具有預(yù)防性質(zhì),即不需要公益侵害現(xiàn)實地發(fā)生,只要根據(jù)相關(guān)情況能夠合理地判斷其具有發(fā)生侵害的可能性,就可提訟。這有利于把潛在的大規(guī)模損害消滅在萌芽狀態(tài),從經(jīng)濟層面考慮即是以較小的司法投入保護了較大范圍的社會利益,因而對于防止社會公益遭受無法彌補的損失具有重要的意義。
二、行政公益訴訟的法理基礎(chǔ)
近年來在行政訴訟上對原告資格的要求大大降低了:從直接相對人到間接相對人甚至“任何人”,均可依法享有提起行政訴訟的權(quán)利,這也驗證了“行政法的任何方面都沒有有關(guān)原告資格方面的法律變化迅速”。但某種程度上來說,行政公益訴訟的產(chǎn)生并非偶然,它是當(dāng)代社會根基和結(jié)構(gòu)深刻變動,政治法律思想全面革新的必然產(chǎn)物。
1、市民社會公共權(quán)利的司法保護
公民權(quán)利受到尊重和保護的程度,是一國法治發(fā)展?fàn)顩r和人權(quán)受保護水平的反映,而公民權(quán)利的保障離不開法律作用的發(fā)揮。法律的制定過程,實際上就是公民權(quán)利從應(yīng)然權(quán)利上升為法定權(quán)利的過程。然而,僅有制度根據(jù)沒有制度保障是遠遠不夠的,實體權(quán)利必須有切實有效的訴訟手段為依托才能真正把紙面權(quán)利落實為實質(zhì)權(quán)利。就我國而言,“立法者往往局限于創(chuàng)制的層面,關(guān)注法律規(guī)范自身在邏輯結(jié)構(gòu)上的完整性,而忽視從將來法律實施的前瞻性視角關(guān)注法律的可訴性問題。”
無救濟即無權(quán)利,只有在立法上規(guī)定相應(yīng)的救濟措施方是一個最可行的制度建構(gòu)。其中司法救濟應(yīng)是一種最根本、最權(quán)威的解決途徑,原因在于,獨立的司法權(quán)和有效的司法運作機制較之其它權(quán)力監(jiān)督機制,更能經(jīng)常而穩(wěn)定地調(diào)整及調(diào)和種種相互沖突的利益。如果缺乏司法的權(quán)威衡量,“那么這種權(quán)益的調(diào)整就會取決于或然性或偶然性,或取決于某個有權(quán)強制執(zhí)行它的決定的群體的武斷命令?!薄岸鴱男姓V訟制度監(jiān)督行政職權(quán)的依法行使這一特定角度來說,原告資格的賦予就是其民利的一個表現(xiàn)?!?、私人力量對國家權(quán)力的制約
行政公益訴訟產(chǎn)生的一個歷史性意義在于它突破了近代以來傳統(tǒng)的政治法律理論的框架,即公權(quán)力的行使僅對社會公共性利益造成損害,對人民私權(quán)益不構(gòu)成直接的損害,故而公民個人沒有資格對此提訟,從而使這類損害無法進入司法審查的視野的傳統(tǒng)思維框架。按照這樣的傳統(tǒng)理論,國家將一項權(quán)力授予某一機關(guān)行使后,為保證其行為合乎法律和公益,就有必要設(shè)立并授權(quán)另外一個機關(guān)對其進行監(jiān)控;這另外一個機關(guān)如果濫用權(quán)力,又有必要設(shè)立第三個機關(guān)來干預(yù)和控制。這正是權(quán)力分立和制衡理論最通俗明了的表述。
分權(quán)和制衡機制在理論上是很好的,并經(jīng)過很多理論家證明這是官僚系統(tǒng)保持一定效率和公正的最佳制度選擇。但是這樣的機制也需要有一個前提條件,即分權(quán)和制衡下的國家機關(guān)是真正依法辦事、廉潔奉公、忠于正義的。然而在事實上,政府機關(guān)及其公務(wù)員并不是超脫一切利害關(guān)系之外的,他們本身也組成了若干集團和階層,互相間也有形形的利害關(guān)系。結(jié)果往往導(dǎo)致,各種權(quán)力日益聚合為一個相對封閉的龐大系統(tǒng),公權(quán)系統(tǒng)呈無限擴張的趨勢,運作效率愈來愈低下,造成社會資源的極度浪費;同時也堵塞了公民管理國家事務(wù)、主張各種權(quán)利的途徑,違背了人民的根本法理。私人因公益妨害和私益妨害的劃分而無權(quán)就公益妨害,這造成了公益妨害可繼續(xù)存在下去和受害人得不到法律救濟的不合理現(xiàn)象。由此也在實踐中證明,創(chuàng)設(shè)公益訴訟制度是一個必然需要,也即通過動用私人的力量對國家公權(quán)進行制約,以充分發(fā)揮公民和團體在保護公益中的作用。
三、行政公益訴訟中的主體資格
公共利益的主體抽象甚至分散,特定個人的利益在其間具有隱匿性或者微不足道,公共利益的增加或減少不會直接使個人的利益比別人更多或更少,在通常情況下,個人更愿意坐享別人對公共利益的奉獻。這種“搭便車”的心理使得個人難以產(chǎn)生付出高昂成本提起行政訴訟的動機。鑒于公共利益的這種特性,設(shè)立公共利益代表人,在公共利益受到非法行政侵害時,由它代表國家、社會或公眾向法院提起行政公益訴訟是完全必要的。目前認(rèn)為,能夠代表提起公益訴訟的主體如下:
1、檢察機關(guān)
關(guān)于檢察機關(guān)在行政公益訴訟中的法律地位,我國學(xué)術(shù)界有不同的觀點。第一種觀點認(rèn)為,檢察機關(guān)提起行政公益訴訟時處于當(dāng)事人即原告的地位,以原告的身份參與訴訟;第二種觀點認(rèn)為,檢察機關(guān)參加行政訴訟既不作為原告也不代表國家,而是以公益代表人的身份出現(xiàn);第三種觀點認(rèn)為,檢察機關(guān)是法律監(jiān)督機關(guān),同時也是公共利益的代表,檢察機關(guān)提起行政公益訴訟時,處于公訴人的地位。第三種觀點更符合我國法律邏輯,因為檢察機關(guān)提起行政公益訴訟后雖然能夠啟動該訴訟程序的發(fā)生,但它不是訴訟程序中的一般原告。檢察機關(guān)的目的在于維護國家和社會公共利益,對違法或不當(dāng)?shù)木唧w行政行為行使法律監(jiān)督權(quán);而一般原告通常是為了自己的利益,即使它主張公共利益,也并非是當(dāng)然的公益代表人,沒有監(jiān)督行政機關(guān)依法行政的當(dāng)然職責(zé),因此檢察機關(guān)提起行政公益訴訟,其身份與一般原告身份顯然不同。另外,我們也不是將檢察機關(guān)在行政公益訴訟中的身份僅僅看作是公益代表人,因為檢察機關(guān)除了代表公共利益外,還肩負(fù)著法律監(jiān)督的職能,在提起行政公益訴訟的同時,它還有責(zé)任對該訴訟的公正性、合法性進行監(jiān)督,因此它既是者又是訴訟的監(jiān)督者,這與消費者協(xié)會、環(huán)保協(xié)會等公益代表人提起公益訴訟的情形有較大區(qū)別。檢察機關(guān)提起行政公益訴訟,只有處于公訴人的地位,才能與其職權(quán)職責(zé)相適應(yīng),也才可以避免諸如訴訟費用負(fù)擔(dān)等困境。
2、公益組織
一、環(huán)境公益訴訟及其理論基礎(chǔ)
公益訴訟出現(xiàn)于20世紀(jì)60年代,它通常被理解為以個人、組織或者國家機構(gòu)為原告,以損害國家、社會或者不特定多數(shù)人利益(公益)的行為為對象,以預(yù)防、制止損害公益行為并追究公益損害人相應(yīng)法律責(zé)任為目的,向法院提出的特殊訴訟活動。那么當(dāng)環(huán)境作為一種公共利益(公益)遭受侵害或有被侵害的危險時,例如污染環(huán)境或者破壞生態(tài)等,針對這類行為所提起的訴訟就是環(huán)境公益訴訟。
環(huán)境公益訴訟是指由于行政機關(guān)或其他公共權(quán)力機構(gòu)、公司、企業(yè)或其他組織及個人的違法行為或不行為,使環(huán)境公共利益遭受侵害或有侵害之虞時,法律允許公民或團體為維護環(huán)境公共利益而向法院提訟的制度。{1}這種訴訟并非一種獨立的訴訟類型與領(lǐng)域,而只是一種與原告資格認(rèn)定相關(guān)的訴訟方式和手段,既可在行政訴訟中采用,亦可適用于民事訴訟程序。如被訴的對象是對環(huán)境公益造成侵害或有侵害之虞的行政機關(guān)或其它公共權(quán)力機構(gòu),即為適用于行政訴訟程序的環(huán)境行政公益訴訟;如被訴對象是公司、企業(yè)、其它組織或個人,即為適用民事訴訟程序的環(huán)境民事公益訴訟。美國、英同、日本等一些國家已在立法上確認(rèn)了環(huán)境公益訴訟制度。
環(huán)境公益訴訟的出現(xiàn)并非偶然,它是社會發(fā)展和政治法律思想革新的產(chǎn)物,有其深厚的法理基礎(chǔ)。隨著經(jīng)濟社會的發(fā)展,人們之間的社會關(guān)系日益復(fù)雜,每個人的利益與整個社會的公共利益聯(lián)系更加緊密,隨著權(quán)利的社會化,“公益”和“私益”相互滲透,公益訴訟典型的以“私”護“公”的性質(zhì)便符合這種趨勢?!坝捎诃h(huán)境侵害的原因行為往往具有社會有用性、價值正當(dāng)性、合法性和不可避免性,這使得相關(guān)的實體法與程序法也難免打傷濃郁的社會性色彩。因此,論及環(huán)境侵權(quán)救濟的法理學(xué)基礎(chǔ),須從社會法理著眼,而不是傳統(tǒng)的個人主義法理?!眥2}“從社會法理的視角看,由于環(huán)境法較多涉及社會公益,環(huán)境法是一種社會法。環(huán)境公益訴訟以社會法思想為底蘊,具有社會法理基礎(chǔ)?!眥3}
傳統(tǒng)的訴權(quán)理論以實體法上的權(quán)利為訴訟前提,只有當(dāng)實體法上的權(quán)利受到侵害或威脅時,才能有效行使訴權(quán)。隨著訴權(quán)理論的新發(fā)展,訴權(quán)的內(nèi)涵和外延得到拓展,“訴權(quán)發(fā)展成為基于訴訟程序法而產(chǎn)生的獨立權(quán)利。其基本理論依據(jù)是‘訴的利益’,即如果人提訟能夠產(chǎn)生其主張的利益聯(lián)系,則認(rèn)為其享有訴權(quán)……據(jù)此,我們可以得出,即使被訴行為并未侵犯其權(quán)利,但為了維護與己相關(guān)的公益則可提訟,環(huán)境公益訴訟中的訴權(quán)正是基于與己有關(guān)的環(huán)境公益?!眥4}因此,在環(huán)境公益訴訟中,只要與原告相關(guān)的利益受到損害,原告就可以行使其訴權(quán),以得到相應(yīng)的司法救濟。
環(huán)境權(quán)作為一項新興權(quán)利的提出,也為環(huán)境公益訴訟提供了訴權(quán)基礎(chǔ)。環(huán)境權(quán)是指環(huán)境法律關(guān)系的主體有享用適宜環(huán)境的權(quán)利,也有保護環(huán)境的義務(wù)。環(huán)境權(quán)是一種對世權(quán)、基本人權(quán),它涵蓋了個人、單位、國家及全人類所享有的環(huán)境權(quán)利。環(huán)境權(quán)一旦被剝奪和喪失,環(huán)境法律關(guān)系主體就不能繼續(xù)生存和健康發(fā)展。環(huán)境權(quán)既然作為一項權(quán)利被公眾所享有,即使按照傳統(tǒng)的訴權(quán)理論,環(huán)境公益訴訟也可以從環(huán)境權(quán)的角度找到行使訴權(quán)的依據(jù)。
二、建立我國環(huán)境公益訴訟制度的必要性
我國行政及民事訴訟制度對原告資格有較為嚴(yán)格的限制。現(xiàn)行《民事訴訟法》第108條規(guī)定:“原告是與本案有直接利害關(guān)系的公民、法人和其他組織?!辟Y格必須“與本案有直接利害關(guān)系”,也就是說,提起的環(huán)境民事訴訟必須是那些人身或財產(chǎn)權(quán)益直接受到他人民事不法行為侵害的人。這顯然對環(huán)境民事侵害的受害人十分不利。因為他們所遭受的環(huán)境侵害大多是“間接的”和“無形的”。現(xiàn)行《行政訴訟法》第2條規(guī)定:“公民、法人或者其他組織認(rèn)為行政機關(guān)和行政機關(guān)1二作人員的具體行政行為侵犯其合法權(quán)益,有權(quán)依照本法向人民法院提訟?!睆囊?guī)定本身來看,其資格要件比起提起民事訴訟的資格相對要寬松些,只要原告認(rèn)為具體行政行為侵犯了其合法權(quán)益,即具備了資格的要件。然而,根據(jù)行政法的理論,作為《行政訴訟法》第二章規(guī)定的受案范圍的原告,應(yīng)當(dāng)是該列舉受案范圍內(nèi)的行政管理相對人。也就是說,有資格提起行政訴訟的人,應(yīng)當(dāng)是行政管理相對人,即具體行政法律關(guān)系中的非行政機關(guān)的當(dāng)事人。在這種情形下,如果在一個環(huán)境管理活動中,該具體行政行為并不對環(huán)境管理相對人的權(quán)益造成危害,卻對其他的公民、法人或者其他組織的合法權(quán)益造成了侵害。那么,按照上述行政法律理論或規(guī)定,這些受到侵害的居民、法人或者其他組織由于不是行政管理的相對人,因而就不具備的資格。近幾年來,公民關(guān)于環(huán)境問題的行政公益訴訟逐漸增多,但均被法院以不具備訴訟主體資格為由而駁回,這方面有很多典型案例。
由此可見,在我國,無論是民事訴訟法,還是行政訴訟法,對于環(huán)境訴訟的資格得規(guī)定過于嚴(yán)格,公民或團體提起環(huán)境公益訴訟的“門檻”被設(shè)置得過高。而代表環(huán)境公共利益的環(huán)保機關(guān)并不注重通過訴訟手段保護環(huán)境公益,因而環(huán)境公益訴訟制度并未真正建立。從我國環(huán)境問題的嚴(yán)重性、現(xiàn)行制度對環(huán)境權(quán)保護之不足、公眾參與及預(yù)防原則的客觀要求等多維度考察,建立環(huán)境公益訴訟制度已經(jīng)成為保護公民環(huán)境權(quán)和環(huán)境公共利益的現(xiàn)實要求。{5}
1.行政權(quán)力保護環(huán)境公益之不足與環(huán)境問題的日益嚴(yán)重。我國長期以來實行的是國家環(huán)境管理這一單軌運行機制,通過各級政府的環(huán)境保護機關(guān)以國家名義和法律形式,全面行使對環(huán)境保護的執(zhí)行、監(jiān)督、管理職能,并對全社會環(huán)境保護進行預(yù)測和決策。在這種體制下,政府環(huán)境管理行政部門及其工作人員往往由于出于某種私利、誘惑、偏見、地方保護主義或屈從于某種壓力,不愿或不能實施保護環(huán)境權(quán)的行政行為。這時公民如果沒有環(huán)境訴訟權(quán),侵犯環(huán)境權(quán)的違法行為就很可能暢通無阻。“現(xiàn)在眾多的政府行為對廣大范圍內(nèi)的生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生重大的影響,甚至影響到子孫后代的利益,例如攔河大壩的修建會造成河流兩岸的大規(guī)律的生態(tài)破壞,核電站的建設(shè)會造成不可預(yù)料的環(huán)境影響。因為這類環(huán)境方面的影響由全社會來承擔(dān)而并不直接對任何單個公民的利益,按照傳統(tǒng)的行政訴訟理論,便沒有人有資格對這類影響環(huán)境行為提訟。這樣對這些最具危險性的政府來說但根本沒有監(jiān)督的途徑。”這種單憑行政管理而排斥公民參與的單軌運行機制使我國的環(huán)境問題呈愈演愈烈之態(tài)勢。
我國目前的環(huán)境污染與生態(tài)破壞已到了非常嚴(yán)峻的地步。由于不合理的開發(fā)利用資源或進行大型工程建設(shè),使自然環(huán)境和資源遭到破壞,引起一系列生態(tài)環(huán)境與自然資源的破壞;大量的環(huán)境污染使環(huán)境質(zhì)量下降,以致危害人體健康,損害生物資源,影響工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。如此嚴(yán)重的環(huán)境危機不僅使人民的生命健康和社會生活遭受嚴(yán)重侵害,而且已成為制約中國經(jīng)濟發(fā)展、影響社會穩(wěn)定的一個重要因素。
2.公眾參與原則與預(yù)防為主原則的客觀要求。環(huán)境污染和破壞造成的損害具有廣泛性和社會性,單靠政府的力量不足以保護環(huán)境,必須借用民主觀念和公眾參與環(huán)境行政和環(huán)境司法過程來實現(xiàn)。1992年聯(lián)合國環(huán)境與發(fā)展大會上通過的《里約宣言》明確提出:“環(huán)境問題最好是在全體有關(guān)市民的參與下,在有關(guān)級別上加以處理……應(yīng)當(dāng)讓人人都能有效地使用司法和行政程序……”。我國憲法第二條第三款的規(guī)定“人民依照法律規(guī)定,通過各種途徑和形式,管理國家事務(wù),管理經(jīng)濟文化事業(yè),管理社會事務(wù)”也確立了公眾參與這一原則。環(huán)境公眾參與包括環(huán)境立法參與、行政參與、司法參與。環(huán)境公益訴訟則是公眾參加環(huán)境管理、參與公害解決過程的一種重要制度,而不僅僅是一種單純的訴訟手段。公眾運用司法手段解決環(huán)境公害,必將增強其保護環(huán)境的意識和維護自身環(huán)境權(quán)的信念,這一增強同時也為環(huán)境公益訴訟的建立創(chuàng)造了良好的民眾基礎(chǔ)。因此,建立能夠吸收公眾參與環(huán)境管理運作的環(huán)境公益訴訟機制已成為現(xiàn)實的迫切需要。
環(huán)境公益訴訟是我國環(huán)境法另一重要原則“預(yù)防為主原則”的重要保障手段。與私益訴訟相比,公益訴訟的提起及最終裁決并不要求一定有損害事實發(fā)生,只要能根據(jù)有關(guān)情況合理判斷有社會公益侵害的潛在可能,亦可提訟由違法行為人承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。這樣可以有效地保護國家利益和社會秩序不受違法侵害行為的侵害,把違法行為消滅在萌芽狀態(tài)。在環(huán)境公益訴訟中,這種預(yù)防功能尤為明顯且顯得更為重要,因為環(huán)境一旦遭受破壞就難以恢復(fù)原狀,所以法律有必要在環(huán)境侵害尚未發(fā)生或尚未完全發(fā)生時就容許公民適用司法手段加以排除,從而阻止環(huán)境公益遭受無法彌補的損失或危害。
3.國外環(huán)境公益訴訟制度之考察?,F(xiàn)代國家的環(huán)境公益訴訟制度以英美等國家最為發(fā)達,尤其是美同。美國對行政訴訟的原告資格規(guī)定得十分寬泛。它將原告資格限定為所擁有的權(quán)益是法律保護的以及政府行政行為對或?qū)υ嬖斐伞笆聦嵣系膿p害”。而且這種“損害”不僅僅局限于經(jīng)濟或物質(zhì)上的損害,還包括“美學(xué)、自然保護和娛樂”等價值的喪失或減損;不僅如此,只要存在損害就可以,損害程度無關(guān)緊要。美國《清潔空氣法》還首創(chuàng)了著名的“公民訴訟條款”,規(guī)定任何人都可以自己的名義依法對違法排放污染者或未履行法定義務(wù)的聯(lián)邦環(huán)保局提訟,這里的公民訴訟兼?zhèn)涿袷略V訟和行政訴訟的特點。公民訴訟權(quán)在美國被視為一項禁止權(quán)(即禁止非法排污權(quán))或強制措施,公民被視為“私人檢察官”,與政府的執(zhí)法職能相對應(yīng)而存在,在實施環(huán)境法規(guī)中發(fā)揮著重要作用。英國的環(huán)境公益訴訟制度也比較發(fā)達。與美國直接將原告資格賦予公民個人不同的是,在英國,只有檢察官才能作為公益訴訟的代表提訟,他可以依法律賦予的職權(quán)或依當(dāng)事人的申請而提起環(huán)境的行政公益訴訟。當(dāng)事人如果要以自己的名義提起,需要征得其同意。而法國的越權(quán)之訴規(guī)定只要人本人的精神或物質(zhì)直接受到具體行政行為的侵害,就可以提起越權(quán)之訴。
與環(huán)境行政公益訴訟一樣,公民就環(huán)境民事侵權(quán)提起公益訴訟的原告資格在各國也普通呈現(xiàn)放寬與擴大的趨勢。私人為了維護公共利益而提起民事訴訟的現(xiàn)象正在世界范圍內(nèi)出現(xiàn),這種狀況被學(xué)者認(rèn)為是民事訴訟今后最主要的發(fā)展方向。傳統(tǒng)的“本人直接受損害”的訴訟資格限制,已無法滿足涉及擴散利益、集團利益的環(huán)境侵害民事訴訟的需要,公民針對環(huán)境公益侵害而的原告資格日益得到承認(rèn)。美國聯(lián)邦環(huán)境法規(guī)和部分法規(guī)中的“公民訴訟條款”確認(rèn)了公民以個人身份對構(gòu)成公益妨害的污染行為,提起環(huán)境公益訴訟的資格。而英國在認(rèn)識到傳統(tǒng)法律不足以阻止環(huán)境侵害之后,也修改了相關(guān)的法律規(guī)定,認(rèn)可對于公益妨害受害者本人或通過檢察官均可提訟。英國的《污染控制法》就有“對于公害,任何人均可,,的規(guī)定。
三、建立我國環(huán)境公益訴訟的可行性
1.中國環(huán)境現(xiàn)狀及其管理。中國目前的環(huán)境狀況大家是有目共睹的,人為造成的環(huán)境污染和生態(tài)破壞已經(jīng)相當(dāng)嚴(yán)重,愈演愈烈的環(huán)境危機對人們的生活、身心健康造成了極大的危害。雖然局部城市的環(huán)境污染得到一定控制,但是整體的生態(tài)環(huán)境還在惡化并向農(nóng)村蔓延。我國對環(huán)境的管理實行的是政府行政管理的單軌運行機制……“行政體制的紊亂和軟弱,行政監(jiān)督的缺位與低效,及環(huán)境行政執(zhí)法中的地方保護主義等所有這些因素,致使日益擴張的行政權(quán)力不僅未能有效地承擔(dān)起維護環(huán)境公益的重任,甚至它本身還構(gòu)成了對公共利益的威脅?!眥6}因此鑒于中國目前環(huán)境的狀況以及管理的失效,環(huán)境公益訴訟制度的提出可以改變目前公民無門的尷尬狀況,對于中國目前環(huán)境狀況的改善以及環(huán)境管理方面的改進都具有重大意義。
2.“環(huán)境公益訴訟”的法律依據(jù)。環(huán)境公益訴訟目前雖然還沒有制度化,但是在相關(guān)國家法律及規(guī)定中已經(jīng)做出了有關(guān)環(huán)境公益訴訟的規(guī)定,這為環(huán)境公益訴訟制度的建立奠定了基礎(chǔ)。我國《憲法》第2條規(guī)定:“中華人民共和國的一切權(quán)利屬于人民。人民依照法律規(guī)定,通過各種途徑和形式管理國家事務(wù),管理經(jīng)濟和文化事務(wù),管理社會事務(wù)”。該條規(guī)定中的“一切權(quán)利”自然也包括公民保護環(huán)境的權(quán)利,而其中的“通過各種途徑和形式”也應(yīng)當(dāng)包括“訴訟”這一途徑和形式。
2002年頒布的《環(huán)境影響評價法》第11條規(guī)定,專項規(guī)劃的編制機關(guān)對可能造成不良環(huán)境影響并直接涉及公眾環(huán)境權(quán)益的規(guī)劃,應(yīng)當(dāng)在該規(guī)劃草案報送審批前,舉行論證會、聽證會或者采取其他形式,征求有關(guān)單位、專家和公眾對環(huán)境影響報告書草案的意見。2005年11月23日,國務(wù)院常務(wù)會議審議通過了《國務(wù)院關(guān)于落實科學(xué)發(fā)展觀加強環(huán)境保護的決定》,該決定提出,研究建立環(huán)境民事和行政公訴制度,決定還提出,發(fā)揮社會團體的作用,鼓勵檢舉和揭發(fā)各種環(huán)境違法行為,推動環(huán)境公益訴訟。
3.有關(guān)環(huán)境公益訴訟的成功案例。2005年4月25日,律師陳岳琴北京市園林局,要求其根據(jù)我國《城市綠化條例》第16條和相關(guān)強制性國家標(biāo)準(zhǔn)對華清嘉園綠化工程進行驗收,并出具綠化工程竣工驗收單。該案被告北京園林局出具的綠地率證明顯示華清嘉園小區(qū)的實際綠地率僅有16.3%與開發(fā)商售樓書上承諾的41%相差甚遠,與政府強制標(biāo)準(zhǔn)要求的底線30%也有差距。原告據(jù)此提出訴訟,后原被告雙方在商議后簽署了《和解協(xié)議》,被告北京園林局按照協(xié)議于2005年7月7日對華清嘉園小區(qū)綠地進行核查,并出具了《綠地驗收證明》,該行政訴訟案最終以和解的方式成功結(jié)案。該案被認(rèn)為是中國環(huán)境公益訴訟成功第一案,開創(chuàng)了中國環(huán)境公益訴訟的先河。
4.公民環(huán)境法律意識提高和環(huán)保團體的發(fā)展。隨著經(jīng)濟的發(fā)展和社會的進步,公民的環(huán)境法律意識也在不斷提高,人們不再僅僅滿足于物質(zhì)生活的富足,也在逐步要求生存環(huán)境質(zhì)量的提高。公民法律意識的提高作為法律發(fā)展的外部動力,也在積極推動著法律往更加完善的方向發(fā)展。隨著公民環(huán)境法律意識的提高,眾多的環(huán)保團體建立并發(fā)展起來,目前我國約有環(huán)保團體1600多了,比較著名的有中國環(huán)境科學(xué)協(xié)會、中國野生動物保護協(xié)會、中國可持續(xù)發(fā)展研究會、中華環(huán)?;饡?、自然之友等。賦予公民及環(huán)保團體訴訟的權(quán)利以維護環(huán)境公益是必須的,但是現(xiàn)有的制度卻無法實現(xiàn)這一需要,因此,有必要建立環(huán)境公益訴訟。
四、我國環(huán)境公益訴訟制度設(shè)計的構(gòu)想
1.環(huán)境公益訴訟的制度化。建立環(huán)境公益訴訟制度,首先要在法律上對環(huán)境公益訴訟作出明確的規(guī)定。筆者同意以下三種方式一是由最高司法機關(guān)指定專門的司法解釋,規(guī)定環(huán)境公益訴訟的基本程序;二是通過水污染防治法、大氣污染防治法等環(huán)保單項法律的修訂,設(shè)立專門的環(huán)境公益訴訟條款;三是通過民事訴訟法、行政訴訟法的修訂,設(shè)定包括環(huán)境公益訴訟在內(nèi)的公益訴訟程序。
2.原告資格的適當(dāng)放寬。按照傳統(tǒng)訴訟法理論,只有與訴訟有直接利害關(guān)系的人才可以提訟。但是由于環(huán)境侵害往往具有間接性、潛在性、廣泛性,環(huán)境公益的損害不一定與個人有直接的利害關(guān)系。根據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護法》第六條的規(guī)定,一切單位和個人都有保護環(huán)境的義務(wù),并有權(quán)對污染和破壞環(huán)境單位和個人進行檢舉和控告。按照這條規(guī)定法律應(yīng)當(dāng)賦予國家機關(guān)、有關(guān)組織、公民個人以環(huán)境公益訴權(quán)。其中,特定國家機關(guān)為檢察機關(guān);相關(guān)社會團體為環(huán)保類非政府組織;個人則是具有我國國籍、年滿18周歲且有完全行為能力的我國公民。
3.環(huán)境公益訴訟的受理范圍。環(huán)境民事公益訴訟范圍應(yīng)主要限于行政機關(guān)根據(jù)“依法行政”原則不能直接干預(yù)的、損害環(huán)境公共利益的民事主體的行為;環(huán)境行政公益訴訟的范圍應(yīng)在現(xiàn)有行政訴訟的受案范圍上,適當(dāng)予以擴展?!搬槍Ρ辉V訟行政行為,我國目前僅限于具體行政行為,這在因環(huán)境公益而提起的訴訟方面是不充分的。抽象行政行為往往同公共利益的聯(lián)系更為緊密,對環(huán)境公益的影響也更大。如果將抽象行政行為排除在被訴行為之外,無疑在很大程度上阻礙了環(huán)境公益的維護,因而應(yīng)將其作為被訴對象,允許提起行政訴訟?!眥7}這樣,環(huán)境公益訴訟的原告就可以對侵害環(huán)境公益的不當(dāng)行政行為,或者有保護環(huán)境公益職責(zé)的行政機關(guān)的不作為提訟。
4.舉證責(zé)任的分配。(1)環(huán)境民事公益訴訟舉證責(zé)任的分配。民事訴訟中采用的是“誰主張,誰舉證”的舉證原則,但是在環(huán)境公益訴訟中被告相對離證據(jù)近,易取證,而且環(huán)境污染的案件專業(yè)性較強,如果由原告取證,會使其處于不利地位。因此,《最高人民法院關(guān)于<中華人民共和國民事訴訟法)若干問題的意見》第74條規(guī)定,因環(huán)境污染引起的損害賠償訴訟,被告對原告提出的侵權(quán)事實予以否認(rèn)的,由被告負(fù)責(zé)舉證。所以,環(huán)境民事公益訴訟的原告只要提出證明被告有污染行為的初步證據(jù),而污染事實存在與否以及污染行為與損害結(jié)果之間是否具有因果關(guān)系等則采取舉證責(zé)任倒置由被告承擔(dān)。
(2)環(huán)境行政公益訴訟舉證責(zé)任的分配?!吨腥A人民共和國行政訴訟法》第32條規(guī)定,被告對作出的具體行政行為負(fù)有舉證責(zé)任,應(yīng)當(dāng)提供作出該具體行政行為的這句和所依據(jù)的規(guī)范性文件。在環(huán)境公益訴訟中,被訴的具體行政行為由被告負(fù)舉證責(zé)任,對于被訴具體行政行為以外的有關(guān)程序或民事上的事實應(yīng)根據(jù)具體情況由原告和被告分別承擔(dān)。
5.訴訟費用的分擔(dān)。我國目前實行訴訟費由原告方預(yù)付,判決生效后由敗訴方承擔(dān)的制度。在環(huán)境公益訴訟中,訴訟費用數(shù)目相當(dāng)大,取證時也可能運用到技術(shù)性較高的方法,所需費用龐大,并且公益訴訟是原告出于對公共利益的維護而提出的,因此如果由原告負(fù)擔(dān)訴訟費用,則不可避免的會挫傷其積極性,不利于對公益的維護。
關(guān)于環(huán)境公益訴訟的訴訟費用,我們可以把民眾的環(huán)境公益訴訟列入《人民法院訴訟收費辦法》第26條原告不預(yù)交案件受理費的范圍中。檢察院提起的環(huán)境公益訴訟,如果要承擔(dān)必要的訴訟費用的,由同庫支付。原告方是社會組織或公民的環(huán)境公益訴訟,原告敗訴的,其訴訟費用可通過兩種方式轉(zhuǎn)嫁:一是訴訟費用保險。二是成立環(huán)境公益訴訟基金會。從每件勝訴的環(huán)境公益訴訟案件的罰金中提留一定比例作為環(huán)境公益訴訟基金,同時,基金會還可以接納社會捐款作為基金來源。環(huán)境公益訴訟的原告在提起公益訴訟之前可以向環(huán)境公益訴訟基金會申請公益訴訟費用,環(huán)境公益訴訟基金會在接到申請后通過對申請的審查,認(rèn)為提起的是環(huán)境公益訴訟,并有相應(yīng)的事實和理由,就可批準(zhǔn)。
6.建立原告獎勵制度。由于環(huán)境公益訴訟是對環(huán)境公共利益的維護,訴訟的受益人并不限于原告本人,并且環(huán)境公益訴訟的提起耗力耗時,原告可能需要承擔(dān)一定的訴訟費用,因此為了調(diào)動民眾提起公益訴訟的積極性,我們可以借鑒國外的做法建立原告獎勵制度,例如美國《反欺騙政府法》規(guī)定,敗訴的被告將被處以一定數(shù)額的罰金,原告有權(quán)從被告的罰金中提取15%—30%的金額作為獎勵。
7.發(fā)展環(huán)保團體。在我同,推動環(huán)境公益訴訟的發(fā)展需要大力發(fā)展環(huán)保團體,特別是發(fā)展非政府組織的環(huán)保團體。環(huán)保團體的建立與發(fā)展,可以激發(fā)民眾保護環(huán)境的熱情,環(huán)保團體本身作為環(huán)境公益訴訟的適格原告也可以充分發(fā)揮它的作用為保護環(huán)境出力。此外,公益訴訟的專業(yè)性、訴訟雙方實力的不對等以及訴訟的持久性更需要律師這一法律職業(yè)人的參與。能站在公共立場對社會不斷提出問題的律師被稱為“公益律師”。公益律師的參與使得公益訴訟在制度、政策的制定和運作方面的影響大大增加,公益律師的專業(yè)操作和律師在社會生活中的特殊地位和影響,有利于實現(xiàn)通過公益訴訟影響未來的公共決策的目的。正是通過公益律師的參與和努力,公益訴訟不僅實現(xiàn)了私權(quán)利的救濟,而且還成為與政府和企業(yè)對話的契機和場所,成為號召和維護自己切身利益的旗幟。{8}
8.防止訴訟濫用。由于環(huán)境公益訴訟擴大了原告的范圍,在舉證、訴訟費用等方面的規(guī)定也方便了原告提訟,這就存在濫訴的可能。為防止濫訴,可以建立行政先置程序,即人在提起環(huán)境公益訴訟前,先向相關(guān)行政主管部門進行舉報,行政機關(guān)在法定期限內(nèi)未做出決定并及時采取措施,公民或其他有權(quán)主體可以自行提起環(huán)境公益訴訟。對于原告濫用訴權(quán)而導(dǎo)致被告遭受損失的情況,原告應(yīng)為此承擔(dān)相應(yīng)的侵權(quán)責(zé)任,賠償被告的精神損失和物質(zhì)損失。行政先置程序和侵權(quán)責(zé)任制可以有效的防止環(huán)境公益訴訟的濫用,避免司法資源不必要的浪費。
【參考文獻】
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一、檢察機關(guān)提起、參與公益訴訟的司法實踐
我國的公益訴訟肇始于20世紀(jì)90年代后期,自1997年河南省方城縣第一起民事公益訴訟成功以后,貴州、黑龍江、江蘇等地的檢察機關(guān)相繼進行了公益訴訟,但真正達到規(guī)?;某潭葎t是在進入新世紀(jì)以后,至今檢察機關(guān)提起和參與的公益訴訟達百起[1]。到目前為止,公益訴訟呈現(xiàn)的類型有平等權(quán)與反歧視案件,如就業(yè)年齡、就餐身份歧視案、省籍地域歧視案;教育權(quán)案件,如民工子女學(xué)校案、義務(wù)教育收費案;環(huán)境保護案件,如300名青島市民狀告規(guī)劃局批準(zhǔn)在音樂廣場建設(shè)住宅區(qū)案件;消費者權(quán)利案件,如三毛入廁案等。還有國有資產(chǎn)流失案件,壟斷案件,確認(rèn)婚姻無效等影響公序良俗的案件。
雖然,現(xiàn)在檢察機關(guān)提起和參與了大量的公益訴訟案件,積累了相當(dāng)?shù)慕?jīng)驗,但由于缺乏法律明確的規(guī)定,使得檢察機關(guān)提起、參與公益訴訟顯得“名不正、言不順”,陷入非常尷尬的困惑境地。現(xiàn)在對于檢察機關(guān)提起、參與公益訴訟的討論如火如荼,有支持的,有質(zhì)疑的,有提出建議的。不管怎樣,檢察機關(guān)提起、參與公益訴訟的大膽嘗試,為我國最終建立公益訴訟制度提供了寶貴的司法實踐資料,至少也是起到了拋磚引玉的作用,況且,從法律效果和社會效果來看,檢察機關(guān)提起和參與公益訴訟充當(dāng)?shù)慕巧€很理想。
二、檢察機關(guān)提起、參與公益訴訟的正當(dāng)性
從我國現(xiàn)行的體制、司法制度來看,只有檢察機關(guān)才能充當(dāng)提起、參與公益訴訟的角色。
(一)公益訴訟的界定
公益訴訟源于古羅馬的法律制度,相對于私益訴訟而言。法國1806年《民事訴訟法》、《法院組織法》都規(guī)定檢察機關(guān)可以為維護公共秩序提起公益訴訟,美國1890年《謝爾曼反托拉斯法案》的出臺標(biāo)志著公益訴訟在美國的誕生,1914年美國的《克萊斯法》再次規(guī)定檢察官可以提起民事訴訟。另外,日本、德國等國家也有相應(yīng)的規(guī)定[2]。
公益訴訟發(fā)展到今天,經(jīng)過了一百多年,各國的表現(xiàn)形式也不盡相同,但無論從公益訴訟的起源,還是從有關(guān)國家的公益訴訟制度來看,公益訴訟實際上是一定的主體,依據(jù)法律規(guī)定,針對侵害社會公共利益的行為提出訴訟請求,由法院通過公共利益在由個人接近權(quán)利實現(xiàn)的情形下,就不再僅僅是法律主張其自身的權(quán)威、威嚴(yán)這樣一種單純的概念上的利益,而同時也是一種誰都能感受得到,誰都能理解得到的非?,F(xiàn)實、極為實際
從我們國家現(xiàn)行的體制來看,立法機關(guān)是我們,立法機關(guān)宜采取立法的形式,賦予某一特定機關(guān)獨立行使,自身不宜參與。
根據(jù)法理學(xué)的觀點,民事訴訟都是堅持不告不理、審訴分離的基本原則。在我國,人民法院依法獨立行使審判權(quán),在民事訴訟中,嚴(yán)格貫徹這一基本原則。如果將公益訴訟的職責(zé)賦予人民法院,人民法院將充當(dāng)兩個訴訟角色,自己訴訟,自己審判,這將嚴(yán)重破壞這一基本原則。因此,無論如何,人民法院都是無法擔(dān)當(dāng)這一重任的。
我們國家的行政機關(guān)擁有廣泛的職權(quán),其職責(zé)范圍深入公益訴訟賦予某一行政機關(guān),不管是新設(shè)立一個,還是在現(xiàn)有的行政機關(guān)中選擇一個,都會形成是自家監(jiān)督自家的情形,又會形成內(nèi)部監(jiān)督的模式。眾所周知,內(nèi)部監(jiān)督模式是最無力的監(jiān)督方式。所以,為了加大監(jiān)督的力度,增強公益訴訟的效果,行政機關(guān)也無法充當(dāng)公益訴訟的原告。
(三)檢察機關(guān)提起、參與公益訴訟的合理性與必要性
1、從司法實踐來看,檢察機關(guān)充當(dāng)公益訴訟的原告有其合理性和必要性。迄今為止,已出現(xiàn)的公益訴訟類型中,被告多是大型的公司、企業(yè),還有就是行政機關(guān),可以想象,能夠給國家和社會公共利益造成損害的絕對不會是勢力較小的組織或機構(gòu)。而原告多是廣大分散的人民群眾,還有一部分更是社會的弱勢群體,雙方當(dāng)事人處于極端的不平等的地位。即便有些受害方(有些公益訴訟根本就找不到明確的被害方)愿意并積極行使訴訟權(quán)利,難以排除某些個人產(chǎn)生“搭便車”的想法,使得司法實踐中公益訴訟的參與度和執(zhí)行效果并不理想?,F(xiàn)在司法實踐中,訴訟成本如此之大,訴訟風(fēng)險也如此驚人,在面對諸如壟斷、環(huán)境污染等大型案件時,有多少人會主動提訟?所以,在實踐中,存在不愿、不敢、不能等多種心理阻礙公益訴訟的發(fā)展。因此,如果僅僅依靠被害方行使訴訟權(quán)利,難以實現(xiàn)社會的公平正義,迫切需要明確一個具體的機構(gòu)負(fù)擔(dān)此重任。
2、從檢察權(quán)的性質(zhì)看,檢察機關(guān)充當(dāng)公益訴訟的
我們認(rèn)為準(zhǔn)確界定檢察機關(guān)的性質(zhì)應(yīng)從我國的具履行自身的職責(zé),并因此造成了國家和社會公共利益的損害,有違國家法律的正確、統(tǒng)一實施,而檢察機關(guān)是國家的法律監(jiān)督機關(guān),包括對刑事、民事和行政訴訟的監(jiān)督,代表國家和社會公共利益,它本身并沒有訴訟實體權(quán)利和自身利益,僅僅是一種程序性建議權(quán),而不是實體處分的權(quán)能;它只是司法過程中的權(quán)力,而不是決定司法結(jié)果的權(quán)力;只是一種權(quán)力制約另一種權(quán)力的權(quán)力,而不是對另一種權(quán)力給與實際處置的權(quán)力;是一種必需通過具體訴訟程序而實現(xiàn)的權(quán)力[7],這些性質(zhì)決定檢察機關(guān)完全符合提起、參與公益訴訟的要求,也并不違背檢察權(quán)的性質(zhì)。從另一個側(cè)面看,檢察機關(guān)積極提起和參與公益訴訟,這正是檢察機關(guān)行使法律監(jiān)督權(quán)的表現(xiàn)形式,只有這樣,才真正符合建立法律監(jiān)督權(quán)的初衷。
3、從法律移植的角度分析,檢察機關(guān)充當(dāng)公益訴訟的原告有其合理性和必要性。法律移植是一個國家法律制度從另一個國家法律制度或許多法律集團中輸入的一種現(xiàn)象,是特定國家(或地區(qū))的某種法律規(guī)則或制度移植到其他國家(或地區(qū))。它所表達的基本意思是在鑒別、認(rèn)同、調(diào)適、整合的基礎(chǔ)上,引進、吸收、采納、攝取、同化外國的法律(包括法律概念、技術(shù)、規(guī)范、原則、制度和法律觀念等),濟的客觀規(guī)律、對外開放等各方面來看,法律移植都有其必要性。
現(xiàn)在世界上大部分國家已經(jīng)建立公益訴訟制度,并且大部分國家將這一職權(quán)賦予檢察機關(guān),不管是社會效果還是法律效果都很理想。雖然,我們國家與其他國家的政治制度、法律制度有很大的不同,但這并不足以影響法律移植。法律移植只是在“鑒別、認(rèn)同、調(diào)適、整合的基礎(chǔ)上,引進、吸收、采納、攝取、同化外國的法律”,我們要學(xué)會魯迅的“拿來主義”,善于吸取各個國家的優(yōu)勢所在,創(chuàng)造性的適用,形成一套適合中國實際的公益訴訟制度。
三、檢察機關(guān)提起、參與公益訴訟的范圍與方式
為規(guī)范、完善檢察機關(guān)提起、參與公益訴訟,確保公益訴訟達到預(yù)定的目的,應(yīng)對檢察機關(guān)提起、參與公益訴訟的范圍和方式予以明確的規(guī)定。
(一)檢察機關(guān)提起、參與公益訴訟的范圍
檢察機關(guān)提起、參與公益訴訟的范圍應(yīng)作嚴(yán)格的限制,否則在實踐中將無法控制檢察權(quán)的濫用和極易產(chǎn)生司法腐敗。
前面已經(jīng)談到公益訴訟的界定,包括國有資產(chǎn)流失案、環(huán)境污染案、破壞社會主義經(jīng)濟秩序案等各種案件,但并不是所有的這些案件都要檢察機關(guān)提起和參與,其中當(dāng)事人可以自行訴訟的檢察機關(guān)應(yīng)盡量減少參與,以免檢察權(quán)干涉私權(quán)。本文認(rèn)為以下幾種公益訴訟案件應(yīng)當(dāng)由檢察提起、參與:1、無法確認(rèn)受害方或受害方無法履行的公益訴訟案件。比如國家作為受害方,國家不能擔(dān)任原告參與公益訴訟。2、受害方不愿、不敢提起公益訴訟的案件。在公益訴訟司法實踐中,有相當(dāng)一部分案件的當(dāng)事人由于種種原因不愿、不敢提起、參與進來,使得訴訟無法正常開展。比如壟斷案件,壟斷案件的被告方多是實力雄厚、財大氣粗的大型企業(yè),那些小型的公司、企業(yè)根本就無法與之抗衡,要他們提訟,無非是以卵擊石,所以他們選擇了不訴訟。3、受害方已經(jīng)提起或參與進公益訴訟,但由于實際情況的制約,比如取證困難,受被告方制約等情況,使得訴訟無法繼續(xù)進行的案件。除了上面幾種情形之外,檢察機關(guān)應(yīng)秉著極其謹(jǐn)慎的態(tài)度提起、參與公益訴訟。
(二))檢察機關(guān)提起、參與公益訴訟的方式
針對上文所討論的檢察機關(guān)提起、參與公益訴訟的范圍,檢察機關(guān)提起、參與公益訴訟應(yīng)秉著有利于保護國家、社會公共利益、維護司法公正的初衷選擇各種不同方式。因為在當(dāng)前的公益訴訟中,存在多種侵害國家、社會公共利益的行為,當(dāng)事人也存在多種形式,各種阻礙公益訴訟的因素也多種多樣。因此,檢察機關(guān)應(yīng)根據(jù)不同的情形采取不同的方式提起、參與公益訴訟。
本文認(rèn)為檢察機關(guān)提起、參與公益訴訟應(yīng)當(dāng)包括單獨、督促和支持等三種方式,針對不同的情況采取不同的方式,確保訴訟的社會效果和法律效果。對于受害人缺位或者無法履行原告權(quán)利的情形,檢察機關(guān)應(yīng)采取單獨的方式提訟;對于當(dāng)事人有條件履行原告職責(zé)卻怠于履行,檢察機關(guān)應(yīng)采取發(fā)送檢察建議的形式督促,確保訴訟的順利進行;對當(dāng)事人處于弱勢一方,無能力提起、參與訴訟,檢察機關(guān)應(yīng)采取支持的方式參與到訴訟當(dāng)中,提供法律幫助,保證訴訟的正常進行。
四、檢察機關(guān)提起、參與公益訴訟的完善
當(dāng)前檢察機關(guān)提起、參與公益訴訟存在于法無據(jù)的尷尬局面,為有效開展公益訴訟,在進行相關(guān)法律修改時,應(yīng)著重從以下兩方面著手:
(一)準(zhǔn)確定位檢察機關(guān)提起、參與公益訴訟的地位和性質(zhì)
檢察機關(guān)提起、參與公益訴訟過程中對其所處的地位有以下六種認(rèn)識:1、處于當(dāng)事人地位;2、處于法律監(jiān)督機關(guān)代表人地位;3、處于程序意義上原告人地位,同時負(fù)有法律監(jiān)督的任務(wù);4、處于社會公共利益代表人的地位;5、處于公訴人地位;6、處于國家監(jiān)訴人地位[9]。
一、行政公益訴訟的概念和特點
早在古羅馬時期就有公益訴訟和私益訴訟之分,其中,“私益訴訟乃保持個人所有權(quán)益的訴訟,僅特定人才可提起;公益訴訟乃保護社會公共利益的訴訟,除法律有特別規(guī)定外,凡市民均可提起”。由此可見,在古羅馬時期市民為維護公共利益及社會秩序,可提起公益訴訟,且提起公益訴訟的原告與所訴之利益不必有直接利害關(guān)系。而現(xiàn)在意義上的行政公益訴訟是指特定的國家機關(guān)和相關(guān)的團體和個人,根據(jù)法律的授權(quán),對侵犯國家利益、社會公共利益的行為,向法院,由法院依法追究相對人法律責(zé)任的訴訟活動。與傳統(tǒng)的行政訴訟相比,其具有以下幾個基本特點。
第一,行政公益訴訟的目的是維護公共利益。所謂公共利益,主要有兩層涵義:一是指社會公共利益,即為社會全部或部分成員所享有的利益,其涉及文明的社會生活并以這種生活名義所提出的主張、要求或愿望,包括一般安全利益、保護道德的利益、保護社會資源(的利益以及經(jīng)濟、政治和文化進步方面的利益等。二是指國家公共利益,其涉及政治組織社會的生活并以政治組織社會名義提出的主張、要求或愿望。行政公益訴訟的目的就是為了保護國家、社會公共利益,制止行政主體濫用權(quán)力危害國家和社會,促使形成良好社會秩序。
第二,行政公益訴訟原告具有廣泛性。行政公益訴訟的原告并不局限于具體的合法權(quán)利或財產(chǎn)受到損害的特定人,也包括無直接利害關(guān)系人。也即,只要行政主體的違法行為侵害了國家利益或社會公共利益,或?qū)液蜕鐣怖婢哂袚p害的潛在可能,特定國家機關(guān)或公益組織等就可以向法院提起公益訴訟。
第三,行政公益訴訟成立的前提既可以是違法行為已造成了現(xiàn)實的損害,也可以存在損害發(fā)生可能性的潛在損害。
對于行政公益訴訟制度,各國雖然在稱呼上不一,然而其內(nèi)涵大致相當(dāng)。
在日本,其《行政案件訴訟法》第5條中將行政訴訟分為抗告訴訟、當(dāng)事人訴訟、民眾訴訟和機關(guān)訴訟四種。其中,民眾訴訟不限于救濟者本人權(quán)益,而是含請求糾正國家機關(guān)或公共團體不符合法律的行為的訴訟,具體包括與公職選舉有關(guān)的訴訟、與直接請求有關(guān)的訴訟、居民訴訟、基于《憲法》第95條的居民投票的訴訟、有關(guān)最高法院法官的國民審查的訴訟,目的在于使公民以選舉人的身份通過訴訟手段制約國家機關(guān)或公共性權(quán)力機構(gòu)的行為。由此可見,民眾訴訟具有客觀訴訟的性質(zhì),可以認(rèn)為是行政公益訴訟的一種形態(tài)。
在美國,行政公益訴訟被稱為所謂的“私人檢察總長制度”,即國會通過制定法律,授權(quán)私人或團體為了公共利益,針對官吏的非法作為或不作為而提起的訴訟。主要包括相關(guān)人訴訟、納稅人訴訟和職務(wù)履行令請求訴訟三類。其中,“相關(guān)人訴訟是指私人在不具備當(dāng)事人資格的情況下,允許他以相關(guān)人的名義提訟。納稅人訴訟,是指原告以納稅人的身份提訟,針對國家機關(guān)的行為導(dǎo)致公共資金的流失或公共資金的不當(dāng)支出。職務(wù)履行令請求訴訟,是指當(dāng)國家行政機關(guān)不作為時,要求法院做出判決,責(zé)令行政機關(guān)履行其職務(wù)。”
除此之外,法國的“越權(quán)訴訟”、德國的“公益代表人制度”、英國的“以公法名義保護私權(quán)之訴”等等制度建構(gòu),都是各國對公共利益予以司法保護的具體制度建構(gòu)。值得提及的是,行政公益訴訟明顯具有預(yù)防性質(zhì),即不需要公益侵害現(xiàn)實地發(fā)生,只要根據(jù)相關(guān)情況能夠合理地判斷其具有發(fā)生侵害的可能性,就可提訟。這有利于把潛在的大規(guī)模損害消滅在萌芽狀態(tài),從經(jīng)濟層面考慮即是以較小的司法投入保護了較大范圍的社會利益,因而對于防止社會公益遭受無法彌補的損失具有重要的意義。
二、行政公益訴訟的法理基礎(chǔ)
近年來在行政訴訟上對原告資格的要求大大降低了:從直接相對人到間接相對人甚至“任何人”,均可依法享有提起行政訴訟的權(quán)利,這也驗證了“行政法的任何方面都沒有有關(guān)原告資格方面的法律變化迅速”。但某種程度上來說,行政公益訴訟的產(chǎn)生并非偶然,它是當(dāng)代社會根基和結(jié)構(gòu)深刻變動,政治法律思想全面革新的必然產(chǎn)物。
1、市民社會公共權(quán)利的司法保護
公民權(quán)利受到尊重和保護的程度,是一國法治發(fā)展?fàn)顩r和人權(quán)受保護水平的反映,而公民權(quán)利的保障離不開法律作用的發(fā)揮。法律的制定過程,實際上就是公民權(quán)利從應(yīng)然權(quán)利上升為法定權(quán)利的過程。然而,僅有制度根據(jù)沒有制度保障是遠遠不夠的,實體權(quán)利必須有切實有效的訴訟手段為依托才能真正把紙面權(quán)利落實為實質(zhì)權(quán)利。就我國而言,“立法者往往局限于創(chuàng)制的層面,關(guān)注法律規(guī)范自身在邏輯結(jié)構(gòu)上的完整性,而忽視從將來法律實施的前瞻性視角關(guān)注法律的可訴性問題?!?/p>
無救濟即無權(quán)利,只有在立法上規(guī)定相應(yīng)的救濟措施方是一個最可行的制度建構(gòu)。其中司法救濟應(yīng)是一種最根本、最權(quán)威的解決途徑,原因在于,獨立的司法權(quán)和有效的司法運作機制較之其它權(quán)力監(jiān)督機制,更能經(jīng)常而穩(wěn)定地調(diào)整及調(diào)和種種相互沖突的利益。如果缺乏司法的權(quán)威衡量,“那么這種權(quán)益的調(diào)整就會取決于或然性或偶然性,或取決于某個有權(quán)強制執(zhí)行它的決定的群體的武斷命令?!薄岸鴱男姓V訟制度監(jiān)督行政職權(quán)的依法行使這一特定角度來說,原告資格的賦予就是其民利的一個表現(xiàn)?!?、私人力量對國家權(quán)力的制約
行政公益訴訟產(chǎn)生的一個歷史性意義在于它突破了近代以來傳統(tǒng)的政治法律理論的框架,即公權(quán)力的行使僅對社會公共性利益造成損害,對人民私權(quán)益不構(gòu)成直接的損害,故而公民個人沒有資格對此提訟,從而使這類損害無法進入司法審查的視野的傳統(tǒng)思維框架。按照這樣的傳統(tǒng)理論,國家將一項權(quán)力授予某一機關(guān)行使后,為保證其行為合乎法律和公益,就有必要設(shè)立并授權(quán)另外一個機關(guān)對其進行監(jiān)控;這另外一個機關(guān)如果濫用權(quán)力,又有必要設(shè)立第三個機關(guān)來干預(yù)和控制。這正是權(quán)力分立和制衡理論最通俗明了的表述。
分權(quán)和制衡機制在理論上是很好的,并經(jīng)過很多理論家證明這是官僚系統(tǒng)保持一定效率和公正的最佳制度選擇。但是這樣的機制也需要有一個前提條件,即分權(quán)和制衡下的國家機關(guān)是真正依法辦事、廉潔奉公、忠于正義的。然而在事實上,政府機關(guān)及其公務(wù)員并不是超脫一切利害關(guān)系之外的,他們本身也組成了若干集團和階層,互相間也有形形的利害關(guān)系。結(jié)果往往導(dǎo)致,各種權(quán)力日益聚合為一個相對封閉的龐大系統(tǒng),公權(quán)系統(tǒng)呈無限擴張的趨勢,運作效率愈來愈低下,造成社會資源的極度浪費;同時也堵塞了公民管理國家事務(wù)、主張各種權(quán)利的途徑,違背了人民的根本法理。私人因公益妨害和私益妨害的劃分而無權(quán)就公益妨害,這造成了公益妨害可繼續(xù)存在下去和受害人得不到法律救濟的不合理現(xiàn)象。由此也在實踐中證明,創(chuàng)設(shè)公益訴訟制度是一個必然需要,也即通過動用私人的力量對國家公權(quán)進行制約,以充分發(fā)揮公民和團體在保護公益中的作用。
三、行政公益訴訟中的主體資格
公共利益的主體抽象甚至分散,特定個人的利益在其間具有隱匿性或者微不足道,公共利益的增加或減少不會直接使個人的利益比別人更多或更少,在通常情況下,個人更愿意坐享別人對公共利益的奉獻。這種“搭便車”的心理使得個人難以產(chǎn)生付出高昂成本提起行政訴訟的動機。鑒于公共利益的這種特性,設(shè)立公共利益代表人,在公共利益受到非法行政侵害時,由它代表國家、社會或公眾向法院提起行政公益訴訟是完全必要的。目前認(rèn)為,能夠代表提起公益訴訟的主體如下:
1、檢察機關(guān)
關(guān)于檢察機關(guān)在行政公益訴訟中的法律地位,我國學(xué)術(shù)界有不同的觀點。第一種觀點認(rèn)為,檢察機關(guān)提起行政公益訴訟時處于當(dāng)事人即原告的地位,以原告的身份參與訴訟;第二種觀點認(rèn)為,檢察機關(guān)參加行政訴訟既不作為原告也不代表國家,而是以公益代表人的身份出現(xiàn);第三種觀點認(rèn)為,檢察機關(guān)是法律監(jiān)督機關(guān),同時也是公共利益的代表,檢察機關(guān)提起行政公益訴訟時,處于公訴人的地位。第三種觀點更符合我國法律邏輯,因為檢察機關(guān)提起行政公益訴訟后雖然能夠啟動該訴訟程序的發(fā)生,但它不是訴訟程序中的一般原告。檢察機關(guān)的目的在于維護國家和社會公共利益,對違法或不當(dāng)?shù)木唧w行政行為行使法律監(jiān)督權(quán);而一般原告通常是為了自己的利益,即使它主張公共利益,也并非是當(dāng)然的公益代表人,沒有監(jiān)督行政機關(guān)依法行政的當(dāng)然職責(zé),因此檢察機關(guān)提起行政公益訴訟,其身份與一般原告身份顯然不同。另外,我們也不是將檢察機關(guān)在行政公益訴訟中的身份僅僅看作是公益代表人,因為檢察機關(guān)除了代表公共利益外,還肩負(fù)著法律監(jiān)督的職能,在提起行政公益訴訟的同時,它還有責(zé)任對該訴訟的公正性、合法性進行監(jiān)督,因此它既是者又是訴訟的監(jiān)督者,這與消費者協(xié)會、環(huán)保協(xié)會等公益代表人提起公益訴訟的情形有較大區(qū)別。檢察機關(guān)提起行政公益訴訟,只有處于公訴人的地位,才能與其職權(quán)職責(zé)相適應(yīng),也才可以避免諸如訴訟費用負(fù)擔(dān)等困境。
2、公益組織
一、行政公益訴訟的概念和特點
早在古羅馬時期就有公益訴訟和私益訴訟之分,其中,“私益訴訟乃保持個人所有權(quán)益的訴訟,僅特定人才可提起;公益訴訟乃保護社會公共利益的訴訟,除法律有特別規(guī)定外,凡市民均可提起”。由此可見,在古羅馬時期市民為維護公共利益及社會秩序,可提起公益訴訟,且提起公益訴訟的原告與所訴之利益不必有直接利害關(guān)系。而現(xiàn)在意義上的行政公益訴訟是指特定的國家機關(guān)和相關(guān)的團體和個人,根據(jù)法律的授權(quán),對侵犯國家利益、社會公共利益的行為,向法院,由法院依法追究相對人法律責(zé)任的訴訟活動。與傳統(tǒng)的行政訴訟相比,其具有以下幾個基本特點。
第一,行政公益訴訟的目的是維護公共利益。所謂公共利益,主要有兩層涵義:一是指社會公共利益,即為社會全部或部分成員所享有的利益,其涉及文明的社會生活并以這種生活名義所提出的主張、要求或愿望,包括一般安全利益、保護道德的利益、保護社會資源(的利益以及經(jīng)濟、政治和文化進步方面的利益等。二是指國家公共利益,其涉及政治組織社會的生活并以政治組織社會名義提出的主張、要求或愿望。行政公益訴訟的目的就是為了保護國家、社會公共利益,制止行政主體濫用權(quán)力危害國家和社會,促使形成良好社會秩序。
第二,行政公益訴訟原告具有廣泛性。行政公益訴訟的原告并不局限于具體的合法權(quán)利或財產(chǎn)受到損害的特定人,也包括無直接利害關(guān)系人。也即,只要行政主體的違法行為侵害了國家利益或社會公共利益,或?qū)液蜕鐣怖婢哂袚p害的潛在可能,特定國家機關(guān)或公益組織等就可以向法院提起公益訴訟。
第三,行政公益訴訟成立的前提既可以是違法行為已造成了現(xiàn)實的損害,也可以存在損害發(fā)生可能性的潛在損害。
對于行政公益訴訟制度,各國雖然在稱呼上不一,然而其內(nèi)涵大致相當(dāng)。
在日本,其《行政案件訴訟法》第5條中將行政訴訟分為抗告訴訟、當(dāng)事人訴訟、民眾訴訟和機關(guān)訴訟四種。其中,民眾訴訟不限于救濟者本人權(quán)益,而是含請求糾正國家機關(guān)或公共團體不符合法律的行為的訴訟,具體包括與公職選舉有關(guān)的訴訟、與直接請求有關(guān)的訴訟、居民訴訟、基于《憲法》第95條的居民投票的訴訟、有關(guān)最高法院法官的國民審查的訴訟,目的在于使公民以選舉人的身份通過訴訟手段制約國家機關(guān)或公共性權(quán)力機構(gòu)的行為。由此可見,民眾訴訟具有客觀訴訟的性質(zhì),可以認(rèn)為是行政公益訴訟的一種形態(tài)。
在美國,行政公益訴訟被稱為所謂的“私人檢察總長制度”,即國會通過制定法律,授權(quán)私人或團體為了公共利益,針對官吏的非法作為或不作為而提起的訴訟。主要包括相關(guān)人訴訟、納稅人訴訟和職務(wù)履行令請求訴訟三類。其中,“相關(guān)人訴訟是指私人在不具備當(dāng)事人資格的情況下,允許他以相關(guān)人的名義提訟。納稅人訴訟,是指原告以納稅人的身份提訟,針對國家機關(guān)的行為導(dǎo)致公共資金的流失或公共資金的不當(dāng)支出。職務(wù)履行令請求訴訟,是指當(dāng)國家行政機關(guān)不作為時,要求法院做出判決,責(zé)令行政機關(guān)履行其職務(wù)?!?/p>
除此之外,法國的“越權(quán)訴訟”、德國的“公益代表人制度”、英國的“以公法名義保護私權(quán)之訴”等等制度建構(gòu),都是各國對公共利益予以司法保護的具體制度建構(gòu)。值得提及的是,行政公益訴訟明顯具有預(yù)防性質(zhì),即不需要公益侵害現(xiàn)實地發(fā)生,只要根據(jù)相關(guān)情況能夠合理地判斷其具有發(fā)生侵害的可能性,就可提訟。這有利于把潛在的大規(guī)模損害消滅在萌芽狀態(tài),從經(jīng)濟層面考慮即是以較小的司法投入保護了較大范圍的社會利益,因而對于防止社會公益遭受無法彌補的損失具有重要的意義。
二、行政公益訴訟的法理基礎(chǔ)
近年來在行政訴訟上對原告資格的要求大大降低了:從直接相對人到間接相對人甚至“任何人”,均可依法享有提起行政訴訟的權(quán)利,這也驗證了“行政法的任何方面都沒有有關(guān)原告資格方面的法律變化迅速”。但某種程度上來說,行政公益訴訟的產(chǎn)生并非偶然,它是當(dāng)代社會根基和結(jié)構(gòu)深刻變動,政治法律思想全面革新的必然產(chǎn)物。
1、市民社會公共權(quán)利的司法保護
公民權(quán)利受到尊重和保護的程度,是一國法治發(fā)展?fàn)顩r和人權(quán)受保護水平的反映,而公民權(quán)利的保障離不開法律作用的發(fā)揮。法律的制定過程,實際上就是公民權(quán)利從應(yīng)然權(quán)利上升為法定權(quán)利的過程。然而,僅有制度根據(jù)沒有制度保障是遠遠不夠的,實體權(quán)利必須有切實有效的訴訟手段為依托才能真正把紙面權(quán)利落實為實質(zhì)權(quán)利。就我國而言,“立法者往往局限于創(chuàng)制的層面,關(guān)注法律規(guī)范自身在邏輯結(jié)構(gòu)上的完整性,而忽視從將來法律實施的前瞻性視角關(guān)注法律的可訴性問題?!?/p>
無救濟即無權(quán)利,只有在立法上規(guī)定相應(yīng)的救濟措施方是一個最可行的制度建構(gòu)。其中司法救濟應(yīng)是一種最根本、最權(quán)威的解決途徑,原因在于,獨立的司法權(quán)和有效的司法運作機制較之其它權(quán)力監(jiān)督機制,更能經(jīng)常而穩(wěn)定地調(diào)整及調(diào)和種種相互沖突的利益。如果缺乏司法的權(quán)威衡量,“那么這種權(quán)益的調(diào)整就會取決于或然性或偶然性,或取決于某個有權(quán)強制執(zhí)行它的決定的群體的武斷命令?!薄岸鴱男姓V訟制度監(jiān)督行政職權(quán)的依法行使這一特定角度來說,原告資格的賦予就是其民利的一個表現(xiàn)?!?、私人力量對國家權(quán)力的制約
行政公益訴訟產(chǎn)生的一個歷史性意義在于它突破了近代以來傳統(tǒng)的政治法律理論的框架,即公權(quán)力的行使僅對社會公共性利益造成損害,對人民私權(quán)益不構(gòu)成直接的損害,故而公民個人沒有資格對此提訟,從而使這類損害無法進入司法審查的視野的傳統(tǒng)思維框架。按照這樣的傳統(tǒng)理論,國家將一項權(quán)力授予某一機關(guān)行使后,為保證其行為合乎法律和公益,就有必要設(shè)立并授權(quán)另外一個機關(guān)對其進行監(jiān)控;這另外一個機關(guān)如果濫用權(quán)力,又有必要設(shè)立第三個機關(guān)來干預(yù)和控制。這正是權(quán)力分立和制衡理論最通俗明了的表述。
分權(quán)和制衡機制在理論上是很好的,并經(jīng)過很多理論家證明這是官僚系統(tǒng)保持一定效率和公正的最佳制度選擇。但是這樣的機制也需要有一個前提條件,即分權(quán)和制衡下的國家機關(guān)是真正依法辦事、廉潔奉公、忠于正義的。然而在事實上,政府機關(guān)及其公務(wù)員并不是超脫一切利害關(guān)系之外的,他們本身也組成了若干集團和階層,互相間也有形形的利害關(guān)系。結(jié)果往往導(dǎo)致,各種權(quán)力日益聚合為一個相對封閉的龐大系統(tǒng),公權(quán)系統(tǒng)呈無限擴張的趨勢,運作效率愈來愈低下,造成社會資源的極度浪費;同時也堵塞了公民管理國家事務(wù)、主張各種權(quán)利的途徑,違背了人民的根本法理。私人因公益妨害和私益妨害的劃分而無權(quán)就公益妨害,這造成了公益妨害可繼續(xù)存在下去和受害人得不到法律救濟的不合理現(xiàn)象。由此也在實踐中證明,創(chuàng)設(shè)公益訴訟制度是一個必然需要,也即通過動用私人的力量對國家公權(quán)進行制約,以充分發(fā)揮公民和團體在保護公益中的作用。
三、行政公益訴訟中的主體資格
公共利益的主體抽象甚至分散,特定個人的利益在其間具有隱匿性或者微不足道,公共利益的增加或減少不會直接使個人的利益比別人更多或更少,在通常情況下,個人更愿意坐享別人對公共利益的奉獻。這種“搭便車”的心理使得個人難以產(chǎn)生付出高昂成本提起行政訴訟的動機。鑒于公共利益的這種特性,設(shè)立公共利益代表人,在公共利益受到非法行政侵害時,由它代表國家、社會或公眾向法院提起行政公益訴訟是完全必要的。目前認(rèn)為,能夠代表提起公益訴訟的主體如下:
1、檢察機關(guān)
關(guān)于檢察機關(guān)在行政公益訴訟中的法律地位,我國學(xué)術(shù)界有不同的觀點。第一種觀點認(rèn)為,檢察機關(guān)提起行政公益訴訟時處于當(dāng)事人即原告的地位,以原告的身份參與訴訟;第二種觀點認(rèn)為,檢察機關(guān)參加行政訴訟既不作為原告也不代表國家,而是以公益代表人的身份出現(xiàn);第三種觀點認(rèn)為,檢察機關(guān)是法律監(jiān)督機關(guān),同時也是公共利益的代表,檢察機關(guān)提起行政公益訴訟時,處于公訴人的地位。第三種觀點更符合我國法律邏輯,因為檢察機關(guān)提起行政公益訴訟后雖然能夠啟動該訴訟程序的發(fā)生,但它不是訴訟程序中的一般原告。檢察機關(guān)的目的在于維護國家和社會公共利益,對違法或不當(dāng)?shù)木唧w行政行為行使法律監(jiān)督權(quán);而一般原告通常是為了自己的利益,即使它主張公共利益,也并非是當(dāng)然的公益代表人,沒有監(jiān)督行政機關(guān)依法行政的當(dāng)然職責(zé),因此檢察機關(guān)提起行政公益訴訟,其身份與一般原告身份顯然不同。另外,我們也不是將檢察機關(guān)在行政公益訴訟中的身份僅僅看作是公益代表人,因為檢察機關(guān)除了代表公共利益外,還肩負(fù)著法律監(jiān)督的職能,在提起行政公益訴訟的同時,它還有責(zé)任對該訴訟的公正性、合法性進行監(jiān)督,因此它既是者又是訴訟的監(jiān)督者,這與消費者協(xié)會、環(huán)保協(xié)會等公益代表人提起公益訴訟的情形有較大區(qū)別。檢察機關(guān)提起行政公益訴訟,只有處于公訴人的地位,才能與其職權(quán)職責(zé)相適應(yīng),也才可以避免諸如訴訟費用負(fù)擔(dān)等困境。
2、公益組織